Наследники и иные правопреемники авторского права. Наследники и иные правопреемники
Ключевые слова: наследование,институт собственности,наследники, легагизация, нотариус, нотариат, завещание, комплексный институт права.
Наследственное право – совокупность правовых норм, регулирующих отношения по переходу имущества умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам). Поскольку наследственное право является подотраслью гражданского права, в структуре наследственного правоотношения, как и в другом гражданском правоотношении, можно выделить три элемента – субъект, объект и содержание.
Субъект права – широкая категория правоведения, означающая правовое положение (статус) кого-либо и характеризующая совокупность прав и обязанностей в обществе, основанную на законе. Правовой статус субъекта неразрывно связан с его правоспособностью, дееспособностью и деликтоспособностью.
Наследственная правоспособность производна от гражданской. Субъект наследственного права должен обладать способностью иметь соответствующие права и обязанности. Обладание такой способностью также является его отдельным субъективным правом. В связи с этим вполне справедливо говорить о наличии у наследников как субъектов права наследования определенного статуса, составными элементами которого являются права, свободы, обязанности и ответственность.
Для того чтобы реализовать правосубъектность, необходимо вступить в правоотношение. Субъектом права может быть всякий, кто способен иметь права, независимо от того, пользуется ли он ими или нет.
Понятие субъекта, или участника, правоотношения более узкое по сравнению с понятием субъекта.Это можно подтвердить возможностью составить завещание в пользу несовершеннолетнего. Ясно, что от имени ребенка и в его интересах в наследственных правоотношениях будет выступать его законный представитель. Но все права и обязанности возникают у самого представляемого. Следовательно, в данном примере несовершеннолетний выступает как субъект права, а его законный представитель – как участник наследственно-правовых отношений (субъект правоотношения).
Существует довольно много определений наследственного правоотношения . Но в любом случае это целый комплекс отношений, возникающих в связи со смертью физического лица. В этот комплекс входят отношения из факта открытия и принятия наследства, отказа от него, по исполнению завещания и др. Более узкое понимание предполагает наличие двух правоотношений: первое возникает из открытия наследства, а второе – по воле наследников, с принятием наследства. Все эти определения объединяет одно – возникают они в связи со смертью гражданина. В силу этогонаследственное правоотношение определяется как отношение по переходу после смерти лица его имущественных и некоторых неимущественных прав и обязанностей к иным лицам, чей круг определен завещанием или правилами наследования по закону.
Для субъекта правоотношения, в отличие от носителя права, наряду с правоспособностью существенную роль играют такие категории, как «дееспособность» и «деликтоспособность». Это связано с тем, что круг носителей права наследования гораздо шире, чем субъектов наследственных правоотношений, поскольку в качестве последних не могут выступать лица, зачатые при жизни наследодателя, но не родившиеся после открытия наследства, лица, признанные ограниченно дееспособными либо недееспособными, а также субъекты, в отношении которых нет основания наследования.
разграничение данных категорий имеет большое значение, поскольку не всякий носитель наследственного права может быть субъектом правоотношения (зачатый при жизни, но еще не родившийся ребенок на момент открытия наследства, несовершеннолетний, недееспособный). Лиц, которые могут быть участниками наследственных правоотношений (субъект правоотношения), значительно больше, чем субъектов наследственного права, но у них не возникает прав и обязанностей в отношении наследственного имущества. Непременным обстоятельством выступает лишь факт нахождения в живых (для юридических лиц – существования) в момент открытия наследства, за исключением ребенка, который еще не появился на свет.
Наследники являются субъектами наследственного права. Фигура наследодателя вызывает неоднозначное толкование. Большинство авторов придерживаются мнения, что субъектами наследственного правоотношения являются наследодатель и наследники.
Любой гражданин может воспользоваться своим правом составить завещание, нотариально удостоверить его в соответствии с законом, назначить душеприказчика, определить круг достойных и недостойных наследников, совершить иные действия по распоряжению своим имуществом на случай смерти. Но этот гражданин в законе именуется как завещатель. А термин «наследодатель» применим только к умершему гражданину, и этот гражданин уже не обладает правоспособностью, что является характерной чертой субъекта права. Из данного выше определения наследственного правоотношения следует, что оно возникает в случае смерти. Иными словами, смерть наследодателя – это причина возникновения наследственного правоотношения, а ввиду отсутствия у умершего лица правоспособности и дееспособности, он не является субъектом права.
Завещатель также не субъект наследственного правоотношения, а его участник, поскольку он реализует свои полномочия до его возникновения.
Таким образом, наследодатель не является субъектом наследственного правоотношения, как и завещатель. Если же принимать мнение о том, что наследодатель все же является субъектом наследственного правоотношения, то в этот же круг нужно включить и граждан, которые зачаты при жизни наследодателя и еще не родились после открытия наследства. Но закон прямо говорит о том, что эти граждане должны родиться живыми после открытия наследства. На первое место ставятся лица, находящиеся в живых после открытия наследства. Имеются в виду лица, которые могут стать наследниками и по завещанию, и по закону.
Говоря о лицах, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства, необходимо учитывать срок зачатия. Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке.
В отношении всех лиц, которые могут призываться к наследованию, существует одно необходимое условие: они должны быть достойными.
«Абсолютно недостойные наследники» не могут участвовать в наследственном правоотношении, даже если на это согласны и этого желают остальные наследники или кредиторы. «Относительно недостойные» наследники участвуют в наследственном правоотношении, если на это согласны и не выразили свое несогласие в активной форме остальные наследники. В отсутствии завещания в силу вступают правила наследования по закону. Основаниями наследования по закону являются кровное, семейное родство, иждивение и указание закона (наследование государства).
Наследников одной очереди можно условно назвать поголовными, а наследников по праву представления – поколенными.
Поголовными являются наследники:
Первой очереди – дети, супруг и родители наследодателя;
Второй очереди – полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка со стороны отца и матери;
Третьей очереди – дяди и тети наследодателя;
Четвертой очереди – прабабушки и прадедушки наследодателя;
Пятой очереди – двоюродные внуки и внучки и двоюродные дедушки и бабушки наследодателя;
Шестой очереди – двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети наследодателя;
Седьмой очереди – пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.
Наследниками по закону являются и нетрудоспособные иждивенцы. Законодатель уравнивает их с полноценными наследниками, говоря о том, что нетрудоспособные иждивенцы наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При этом существуют некоторые особенности:
К моменту открытия наследства они являлись нетрудоспособными;
Не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении;
Они наследуют независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет;
Не входят в круг наследников той очереди, которая призывается к наследству;
При отсутствии других наследников по закону наследуют самостоятельно, в качестве наследников восьмой очереди.
Законом определен круг лиц, которые являются обязательными наследниками, т.е. теми, кто наследует независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону – обязательная доля. На обязательную долю имеют право несовершеннолетние, нетрудоспособные наследники первой очереди, иждивенцы умершего:
Несовершеннолетние дети наследодателя;
Нетрудоспособные дети наследодателя;
Нетрудоспособные супруг и родители наследодателя;
Нетрудоспособные иждивенцы.
Государство становится собственником в силу прямого указания закона при наличии юридических фактов, предусмотренных законом:
Смерть наследодателя и открытие наследства;
Отсутствие (отказ, лишение права наследования) наследников по закону и по завещанию в отношении всего наследственного имущества или его части.
Бесхозяйным может быть признано имущество, не имеющее собственника, собственник которого неизвестен, а также если собственник от своего права отказался. При наличии законодательной презумпции нельзя говорить о неизвестности собственника, даже если права государства на вещь не оформлены. Отказаться от унаследованного имущества государство также не вправе.
Как правило, выморочным становится все имущество наследодателя, не имеющего наследников. Однако возможны ситуации, когда выморочной становится только часть имущества наследодателя. Например, если определенное имущество было завещано и принято наследниками по завещанию, в отношении оставшегося имущества не сделано завещательных распоряжений, а наследник по закону отсутствует. Часть имущества также будет считаться выморочной, если имущество распределено между наследниками по завещанию и кто-либо из них отказался принять наследство или оказался недостойным наследником, а наследники по закону отсутствуют.
Переход выморочного имущества в порядке наследования к государству имеет ряд особенностей по сравнению с обычным наследованием по закону.
Следующая группа наследников – юридические лица. Они, как известно, могут выступать самостоятельными субъектами различных видов универсального правопреемства. Примерами таковых являются формы их реорганизации: слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование. Кроме того, действующее гражданское законодательство наделяет организации правом участвовать и в наследственном правопреемстве, которое также носит универсальный характер. В таких случаях правовая ситуация организации-предшественника так или иначе должна перейти к организации-преемнику в целом.
Порядок призвания юридических лиц к наследству имеет и характерные особенности, которые обусловлены юридической сущностью анализируемой группы правопреемников. Единственным основанием призвания организаций к наследству выступает составленное в установленной форме завещание. Необходимо подчеркнуть, что одним из обязательных условий призвания к наследованию организации (это относится и к остальным субъектам наследования) выступает наличие у нее правоспособности, которая возникает с момента создания, т.е. со дня регистрации. Не вызывает сомнения, что наличие общей или специальной правоспособности не имеет значения для факта призвания организации к наследованию. Кроме того, не играют существенной роли в этом смысле и организационно-правовая форма юридического лица, и основная цель его деятельности. Следовательно, вполне допустимо оставить завещание в пользу религиозной организации.
Организации призываются к наследованию только при наступлении определенных юридических фактов:
1) наличие составленного в установленной законом форме завещания;
2) смерть наследодателя;
3) существование юридического лица в момент открытия наследства.
Если же организация, которой умерший гражданин оставил свое имущество, ликвидирована, нотариус должен отказать в принятии завещания. Наследование должно осуществляться на основании закона. Сложнее дело обстоит в случаях ее реорганизации, произошедшей место после составления завещания, если оно не было изменено до открытия наследства. Как известно, в результате слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования реорганизуемое юридическое лицо перестает существовать вследствие того, что его права и обязательства переходят к правопреемнику. Таким образом, возникает иное юридическое лицо или несколько лиц, в то время как непосредственная воля завещателя была направлена на оставление имущества изначально существовавшей организации. В связи с этим может возникнуть проблема определения наследника.
В некоторых случаях это может привести к тому, что не будет учтена действительная воля наследодателя. Для разрешения данной проблемы в законодательстве можно установить какие-либо сроки для использования возможности изменения завещания, связанные с тем, что любая реорганизация юридического лица, завершающаяся его государственной регистрацией и внесением в реестр, требует продолжительного времени.
Другое дело, если реорганизация проведена задолго до открытия наследства и наследодатель мог изменить завещание, но не сделал этого, в этом случае нотариус должен отказать в выдаче свидетельства о праве на наследство.
Все перечисленные наследники являются субъектами наследственного права. В связи с открытием наследства у них возникают права и обязанности, которые они могут реализовать или нет.
Но есть и другая группа субъектов наследственного правоотношения, о чем уже говорилось выше, которую правильнее именовать участниками рассматриваемых правоотношений. Это лица, которые вправе, а в некоторых случаях обязаны участвовать в наследственных правоотношениях, обеспечивая реализацию прав наследников. Речь идет, например, о законных представителях не родившихся, но зачатых при жизни наследодателя, несовершеннолетних или недееспособных наследников. При реализации воли наследодателя большая роль принадлежит душеприказчику, который может быть наделен большим объемом прав и обязанностей.
Реализации прав наследников должны способствовать специальные органы, уполномоченные законом на определенные действия в связи с открытием наследства. Большая роль в данном случае отводится нотариусам.
Помимо этого, в случае возникновения наследственных споров участником наследственных правоотношений выступают судебные органы.
Перечень участников наследственных правоотношений широк и он не исчерпывающий, в отличие от субъектов наследственного права.
Рассмотрим правой статус лиц, к которым либо в силу завещания, либо на основании закона перешло исключительное право в порядке наследования.
На практике у наследников иногда возникают затруднения относительно того, как узнать, что наследодатель был автором того или иного произведения. Бернская Конвенция об охране литературных и художественных произведений, а также п. 4 ч. 2 ст. 1259 ГК РФ указывают, что для возникновения авторского права не требуется соблюдение каких-либо формальностей (то есть регистрации, депонирования произведения). Авторское право распространяется на произведения, созданные в объективной форме (например, на пленке, компакт-диске, в памяти ЭВМ, на бумаге).
Узнать о наличии прав наследника на произведение можно несколькими способами.
Во-первых, если есть экземпляр произведения. Согласно статье 1257 ГК РФ автором произведения признается лицо, указанное на экземпляре этого произведения.
В-третьих, у наследодателя могут остаться какие-либо документы, подтверждающие создание им того или иного произведения, например, договор авторского заказа.
Наследники, в отличие от авторов, являются субъектами нетворческого характера, то есть лицами, которые получили право использовать произведение не в силу вложения своего творческого труда, а в результате того, что это право к ним перешло на основании наследования. Однако 4-я ч. ГК РФ не делает различий между правовым статусом лица, получившего право на использование произведения в порядке наследования (наследником), и правовым статусом лица, которое приобрело право использовать произведение в силу, например, договора об отчуждении прав на произведение или закона - правообладателем.
Так, например, без разрешения наследников певца А. Вертинского в книжных магазинах появился песенник "Любимые романсы", который включал в себя семь произведений Вертинского. Тем самым издательство грубо нарушило авторское право наследников. Издательство допустило и другую ошибку. Опубликовав ноты романса "Попугай Флобер", они указали, что стихи написал неизвестный поэт, хотя все музыкальное произведение принадлежало Вертинскому. Суд вынес решение в пользу наследников, и они получили компенсацию от издательства Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2004. - № 1. - С. 28 - 29..
Согласно ст. 1116 ГК РФ наследниками по закону могут быть только физические лица, а вот к наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства. Данная формулировка означает, что право на использование произведения может перейти и к юридическому лицу, если таковое автор укажет в завещании.
Отметим, что статья 1151 ГК РФ, согласно которой в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество умершего считается выморочным, то есть переходит к государству, в отношении объектов авторского права не применяется. В данной ситуации законодатель применил специальную норму, которая содержится в ч. 2 ст. 1283 ГК РФ: в случае отсутствия наследников исключительное право на произведение переходит в общественное достояние. Переход произведения в общественное достояние в соответствии со ст. 1282 ГК РФ означает, что данное произведение может свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты авторского вознаграждения. При этом охраняются авторство, имя автора и неприкосновенность произведения. Перешедшее в общественное достояние необнародованное произведение может быть обнародовано любым лицом, если только обнародование произведения не противоречит воле автора, определенно выраженной им в письменной форме (в завещании, письмах, дневниках и тому подобном).
Следует заметить, что завещание - это наиболее приемлемая форма запрета внесения в произведение изменений, сокращений или дополнений либо определение объема и признаков подобных действий. Завещание как юридический факт порождает правоотношение с обязанностями на стороне преемника исключительного права на произведение. Какова же юридическая сила писем, дневников или посмертных записок, остается неясным.
Авторы учебника «Гражданское право» под редакцией Е.А. Суханова, отмечают, что «участие федерального государства как самостоятельного субъекта гражданских правоотношений, возникающих в данной сфере, носит исключительный характер, обусловленный особой общественной (публичной) значимостью использования некоторых охраняемых объектов. По общему правилу государство не становится и не может становиться субъектом не только авторских и изобретательских (патентных), но даже и других «промышленных прав», например на товарный знак или знак обслуживания» Гражданское право: В 4 т. Том 2: Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права: Учебник. 3-е издание, переработанное и дополненное. Под ред. Е.А.Суханова. - М.: Волтерс Клувер, 2008. - С. 367.. Тем самым, переход исключительного права на произведение в общественное достояние в случае отсутствия наследников стимулирует развитие науки, литературы и искусства.
Но важно и указать на мнение авторов, отмечающих, что положение ч. 2 ст. 1283 ГК РФ входит в противоречие с положением ч. 2 ст. 1151 ГК РФ, в которой говорится о том, что любое имущество и имущественные права при отсутствии наследников или отказа наследников переходят государству, и в данной норме отсутствует формулировка «если иное не предусмотрено законом» Ленский В.М., Батрова Т.А. Особенности наследования прав на результаты интеллектуальной деятельности // Нотариальный вестник. - 2009. - № 6. - С. 56..
В отличие от положений ранее действовавшего ЗоАП, действующее законодательство не говорит о переходе имущественных прав автора в порядке наследования, заменяя эту норму на формулировку, согласно которой «исключительное право на произведение переходит по наследству» (ст. 1283 ГК РФ). Переход исключительного права к наследнику означает, что в отношении последнего начинает действовать ст. 1270 ГК РФ, которая указывает, что правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со ст. 1229 ГК РФ в любой форме и любым, не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1270 ГК РФ. Это означает, что к наследникам автора переходит право на перевод, переработку, практическую реализацию произведения, сообщение по кабелю или в эфир, публичное исполнение произведения, прокат, импорт, публичный показ, распространение произведения или его оригиналов. Положения ч. 1 ст. 1270 ГК РФ также предусматривают правило, согласно которому «правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение». Это же правомочие переходит и к наследникам, которые, приобретая право на использование произведения, согласно терминологии ГК РФ получают статус правообладателя.
Отдельно понятие «наследник» в авторском праве не используется. Согласно терминологии, используемой ГК РФ, понятие «правообладатель» является шире и включает в себя понятие «наследник». Однако, по обоснованному мнению некоторых авторов, объем правомочий наследника и правообладателя не всегда может быть одинаковым Виговский Е. Защита прав интеллектуальной собственности: проблемы и пути решения // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. - № 1. - 2010. - 12.. Часть 2 ст. 1268 ГК РФ предусматривает, что автор, передавший другому лицу по договору произведение для использования, считается согласившимся на обнародование этого произведения.
Таким образом, приобретатель прав, получивший права, например, на литературное произведение по договору об отчуждении исключительных прав, в частности, автоматически получает право на обнародование произведения. В то же время согласно ч. 3 ст. 1268 ГК РФ, «произведение, не обнародованное при жизни автора, может быть обнародовано после его смерти лицом, обладающим исключительным правом на произведение, если обнародование не противоречит воле автора произведения, определенно выраженной им в письменной форме (в завещании, письмах, дневниках и тому подобном)». Такое законодательное положение означает, что лицо, получившее исключительное право на необнародованное произведение, может не обладать правом на его обнародование, если воля автора произведения была письменно зафиксирована и из нее явным образом понятно, что автор возражал против обнародования своего произведения.
Поэтому нельзя согласиться с мнением, изложенным в литературе, согласно которому «правовой режим исключительных прав наследников тождественен режиму прав автора…» Марданшина А.С., Сергеев В.И. Проблемы наследования авторских прав (на примере конкретного гражданского дела) // Юрист. - 2006. - № 9. - С. 49.. Как уже отмечалось выше, если произведение не было обнародовано при жизни автора и содержится прямой запрет на обнародование такого произведения, то наследник, формально получивший исключительные права на данное произведение, не может большинство из них использовать. Исключением, скорее всего, из этого правила станет право на перевод, поскольку сам наследник как лицо, правомерно обладающее правами на объект авторского права, может самостоятельно осуществить перевод и переработку произведения без его обнародования. Поэтому в данном вопросе в законодательстве содержится некая неопределенность. С одной стороны, наследник является лицом, к которому перешли все исключительные права. С другой стороны, наследник не может их использовать, поскольку практически любое использование исключительных прав, например, право на воспроизведение или публичное исполнение произведения, в любом случае приведет к нарушению запрета автора как творческого субъекта на обнародование произведения.
Таким образом, если автор передаст потенциальному наследнику исключительные права на необнародованное произведение по договору об отчуждении исключительных прав, к последнему перейдет право на обнародование этого произведения, а соответственно, и возможность реализовать свои исключительные права на произведение. В то время как, если это же лицо получит исключительные права на необнародованное произведение в порядке наследования, то наследник фактически не сможет воспользоваться исключительными правами на произведение, поскольку любое их использование приведет к нарушению воли автора на запрет, касающийся обнародования произведения.
Говоря также о разном статусе правообладателя и наследника, необходимо отметить, что согласно ч. 2 ст. 1267 ГК РФ автор вправе в порядке, предусмотренном для назначения исполнителя завещания (ст.1134 ГК РФ), указать лицо, на которое он возлагает охрану авторства, имени автора и неприкосновенности произведения (абз. 2 п. 1 ст. 1266 ГК РФ), после своей смерти. Это лицо осуществляет свои полномочия пожизненно.
При отсутствии таких указаний или в случае отказа назначенного автором лица от исполнения соответствующих полномочий, а также после смерти этого лица охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения осуществляется наследниками автора, их правопреемниками и другими заинтересованными лицами.
Предоставление такого права автору потребовало внесения изменений в п. 1 ст. 1119 ГК РФ ("Свобода завещания"), который предусматривал возможность включения в завещание только распоряжений, предусмотренных правилами ГК РФ о наследовании, т.е. в иные разделы ГК РФ (кроме раздела V "Наследственное право") законодатель не мог включать подобные случаи. В настоящее время в редакции Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ п. 1 ст. 1119 ГК РФ выглядит следующим образом: "Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения. Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами статьи 1130 настоящего Кодекса".
Таким образом, наследники в силу перехода прав на произведение в порядке наследования, а также своего правового статуса приобретают право осуществлять охрану личных неимущественных прав автора. Правообладатель, получающий, в отличие от наследников, исключительные права на произведения, в большинстве случаев таких прав не получает. Напротив, может сложиться ситуация, когда автор при жизни передал третьему лицу исключительные права на использование произведения по договору об отчуждении таких прав, а, в свою очередь, после смерти автора личные неимущественные права относительно, например, охраны авторства, имени автора, перешли к наследникам данного автора.
Из всего указанного выше мы можем сделать вывод, что правовой статус наследника и правообладателя неодинаков, и эта разница заключается в объеме полномочий, который, как представляется, исходя из норм действующего законодательства, у правообладателя получается несколько шире, чем у наследника автора.
Отмечая вопрос, связанный с правомочием автора возложить охрану своих личных неимущественных прав на другое лицо, следует обратить внимание на следующий момент. Может ли быть коммерческая или некоммерческая организация лицом, на которое автором возложена обязанность по охране своих неимущественных прав? Действительно, абз. 1 ч. 2 ст. 1267 ГК РФ говорит о том, что «автор вправе в порядке, предусмотренном для назначения исполнителя завещания (ст. 1134 ГК РФ), указать лицо, на которое он возлагает охрану авторства, имени автора и неприкосновенности произведения после своей смерти». Однако, по мнению К.Ю. Рождественской, данную норму целесообразно трактовать в совокупности с положениями статьи 1134 ГК РФ, в которой прямо указано, что «завещатель может поручить исполнение завещания указанному им в завещании гражданину-душеприказчику (исполнителю завещания) независимо от того, является ли этот гражданин наследником» Рождественская К.Ю. Правовой статус наследников авторских прав // Патенты и лицензии. - 2011. - № 4. - С. 32..
На этом основании можно сделать вывод о том, что лицом, на которое автором возлагается обязанность исполнить завещание в части охраны личных неимущественных прав, может быть только гражданин. Эта же позиция подтверждается в абз. 1 ч. 2 ст. 1267 ГК РФ, где указано, что «это лицо осуществляет свои полномочия пожизненно». Очевидно, что пожизненно свои полномочия может осуществлять только физическое лицо. Тем не менее, позиция законодателя в данном вопросе представляется не совсем корректной. Статья 150 ГК РФ не препятствует возложению защиты личных неимущественных прав не только на наследников, но и на других лиц, если такая возможность установлена законом. Действительно, в случае нарушения, например, таких нематериальных благ, как доброе имя, честь и достоинство, прежде всего, в их защите заинтересованы наследники и родственники.
Но относительно автора риск нарушения его личных неимущественных прав, связанных с произведением, гораздо более велик, чем нарушение иных его личных прав. Понятно, что правообладатель, например, издательство, получившее исключительное право на литературное произведение по договору об отчуждении прав, также наряду с наследниками будет заинтересован в скорейшей защите права авторства относительно литературного произведения. Тем не менее, ч. 2 ст. 1267 ГК РФ указывает, что другие заинтересованные лица, а в нашем случае это правообладатель, могут осуществлять защиту личных неимущественных прав только в том случае, если автор не возложил охрану авторства, имени автора и неприкосновенности произведения (абз. 2 п. 1 ст. 1266 КГ РФ) после своей смерти на своего душеприказчика.
Правовой статус наследников, к которым перешли исключительные права на использование произведения от автора и просто от правообладателя, также может быть неодинаков. В частности, если, например, речь идет о необнародованном произведении, то наследники правообладателя могут получить большие по объему права в силу положений ГК РФ, в котором указано, что если автор передал по договору об отчуждении права на необнародованное произведение, то самим фактом подписания такого договора и предоставления исключительных прав автор дал согласие правообладателю на обнародование произведения.
Однако в обычных случаях, когда речь идет об обнародованных произведениях, права наследников, получивших исключительные права от автора, совпадают с объемом прав наследников, получивших исключительные права от правообладателя.
Может возникнуть ситуация, когда наследники автора, передавшего исключительное право правообладателя, будут иметь одинаковые правомочия с наследниками этого самого правообладателя. Следует согласиться с мнением, выражаемым в научной литературе по данному вопросу Касьянов А. Имущественный характер исключительного права // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. - № 6. - 2010. - С. 13.. Личные неимущественные права автора тесно связаны с его личностью и, как правило, не способны по самой своей природе переходить к другим лицам (п. 1 ст. 150 ГК РФ). В ст. 1265 ГК РФ подчеркивается, что личные неимущественные права принадлежат автору независимо от его имущественных прав и сохраняются за ним в случае уступки исключительных прав на использование произведения. Эта особенность также нашла отражение в ч. 3 ст. 1112 ГК РФ, которая прямо устанавливает, что личные неимущественные права и другие нематериальные блага не входят в состав наследства.
Можно предложить дополнение к ч. 3 ст. 1112 ГК РФ и изложение ее в следующей редакции: «Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага, если иное не предусмотрено законом» в связи с отсутствием механизма перехода по наследству некоторых личных неимущественных прав автора: права на обнародование, права на отзыв, права на защиту репутации автора произведения.
Вместе с тем в п. 1 ст. 150 ГК РФ уточняется, что «в случаях и в порядке, предусмотренных законом, личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя». Это положение фактически содержит ограничение общего правила о неотчуждаемости и непередаваемости личных неимущественных прав и, следовательно, требует, чтобы случаи и порядок такого их осуществления были урегулированы законом. Отметим, что при наследовании по закону наследственную массу образует авторское право как единое целое, т.е. к наследникам переходит вся совокупность прав, принадлежащих автору на момент смерти (за исключением прав, которые, согласно законодательству, не переходят по наследству), а не права на отдельные (известные на момент открытия наследства) произведения. Другими словами, авторское право в данном случае наследуется в бездолевом порядке. При наследовании по завещанию может сложиться иная ситуация, например, автор может поделить права (на воспроизведение, распространение, передачу в эфир и т.д.) на свои произведения между разными лицами.
Следует упомянуть и о таком важном принципе наследования авторского права, как универсальность наследственного правопреемства. В соответствии с ним частичное принятие и частичный отказ от наследства не допускаются.
Итак, по наследству не переходят такие личные неимущественные права, как право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора. Однако наследники вправе осуществлять защиту этих прав, причем данные правомочия наследников сроком не ограничиваются (п. 1 ст. 1267 ГК РФ).
| Учитывается или нет данная публикация в РИНЦ. Некоторые категории публикаций (например, статьи в реферативных, научно-популярных, информационных журналах) могут быть размещены на платформе сайт, но не учитываются в РИНЦ. Также не учитываются статьи в журналах и сборниках, исключенных из РИНЦ за нарушение научной и издательской этики."> Входит в РИНЦ ® : да | Число цитирований данной публикации из публикаций, входящих в РИНЦ. Сама публикация при этом может и не входить в РИНЦ. Для сборников статей и книг, индексируемых в РИНЦ на уровне отдельных глав, указывается суммарное число цитирований всех статей (глав) и сборника (книги) в целом."> Цитирований в РИНЦ ® : 1 |
| Входит или нет данная публикация в ядро РИНЦ. Ядро РИНЦ включает все статьи, опубликованные в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science Core Collection, Scopus или Russian Science Citation Index (RSCI)."> Входит в ядро РИНЦ ® : да | Число цитирований данной публикации из публикаций, входящих в ядро РИНЦ. Сама публикация при этом может не входить в ядро РИНЦ. Для сборников статей и книг, индексируемых в РИНЦ на уровне отдельных глав, указывается суммарное число цитирований всех статей (глав) и сборника (книги) в целом."> Цитирований из ядра РИНЦ ® : 0 |
| Цитируемость, нормализованная по журналу, рассчитывается путем деления числа цитирований, полученных данной статьей, на среднее число цитирований, полученных статьями такого же типа в этом же журнале, опубликованных в этом же году. Показывает, насколько уровень данной статьи выше или ниже среднего уровня статей журнала, в котором она опубликована. Рассчитывается, если для журнала в РИНЦ есть полный набор выпусков за данный год. Для статей текущего года показатель не рассчитывается."> Норм. цитируемость по журналу: 0,278 | Пятилетний импакт-фактор журнала, в котором была опубликована статья, за 2018 год."> Импакт-фактор журнала в РИНЦ: |
| Цитируемость, нормализованная по тематическому направлению, рассчитывается путем деления числа цитирований, полученных данной публикацией, на среднее число цитирований, полученных публикациями такого же типа этого же тематического направления, изданных в этом же году. Показывает, насколько уровень данной публикации выше или ниже среднего уровня других публикаций в этой же области науки. Для публикаций текущего года показатель не рассчитывается."> Норм. цитируемость по направлению: 0,356 |



