Субъективный состав патентного права. Патентное право: понятие, субъекты, объекты
Введение. 4
1. Понятие интеллектуальной собственности и патентного права. 6
2. Объекты патентного права. 12
2.1. Изобретение как объект патентного права. 12
Полезная модель как объект патентного права. 16
2.3. Промышленный образец как объект патентного права. 18
3. Субъекты патентного права. 20
3.2. Патентообладатели. 21
3.3. Иные субъекты патентного права. 23
Понятие "интеллектуальная собственность" является обобщающим по отношению к таким используемым в законодательстве и юридической литературе понятиям, как "литературная и художественная собственность" и "промышленная собственность". Последние обозначают соответственно авторское право, действие которого распространяется также на результаты научного творчества (научная собственность), и патентное право вместе с примыкающим к нему законодательством об охране средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг).
Отношения, связанные с охраной и использованием объектов интеллектуальной собственности, входят в предмет регулирования российского гражданского права (ст. 2 ГК РФ). Нормы Гражданского Кодекса и, прежде всего, те из них, которые будут сосредоточены в третьей части Кодекса, вместе с правилами, содержащимися в специальных законах, посвященных охране исключительных прав на отдельные результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним объекты, образуют в своей совокупности особую подотрасль российского гражданского права. Указанная подотрасль вполне может именоваться правом интеллектуальной собственности, что будет означать систему правовых норм о личных и имущественных правах на все те результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним объекты, которые признаются и охраняются законом. С учетом общности ряда объектов интеллектуальной собственности и сложившейся в рассматриваемой области системы источников права указанную подотрасль российского гражданского права можно подразделить на четыре относительно самостоятельных института: институт авторского права и смежных прав, институт патентного права, институт средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг) и последний: институт охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. Несмотря на такую взаимосвязь и наличие целого ряда общих моментов, каждый из этих институтов имеет присущие лишь ему черты, задачи, а иногда и принципы, которые находят отражение в закрепленных ими нормах .
Патентное право является вторым правовым институтом после института авторского права, входящим в систему подотрасли "право интеллектуальной собственности". Оно регулирует имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
Сам термин "патентное право" лишь совсем недавно был возвращен в российское законодательство. В течение длительного времени в России, как и во всем бывшем Советском Союзе, изобретения и другие технические новшества охранялись в основном не патентами, а авторскими свидетельствами. Последние не предоставляли их обладателям исключительного права на использование созданных разработок, а лишь гарантировали им личные права и право на получение вознаграждения от пользователей. Поэтому совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникавшие в рассматриваемой области, именовались не патентным, а изобретательским правом. В настоящее время в связи с восстановлением в России общепринятой системы охраны технических новшеств можно вновь с полным основанием говорить о российском патентном праве.
Как и авторское право, патентное право имеет дело с охраной и использованием нематериальных благ, являющихся продуктами интеллектуального творчества. Изобретения полезные модели, промышленные образцы, как и произведения науки, литературы и искусства, охраняемые авторским правом, представляют собой результаты мыслительной деятельности, идеальные решения тех или иных технических или художественно-конструкторских задач. Лишь в последствии, в ходе их внедрения, они воплощаются в конкретные устройства, механизмы, процессы, вещества и т.п. Наряду со сходством сравниваемые объекты имеют и существенные различия между собой. Если в произведениях науки, литературы и искусства основная ценность и предмет правовой охраны – их художественная форма и язык, которые отражают их оригинальность, то в объектах патентного права ценность представляет, прежде всего, само содержание тех решений, которые придуманы изобретателями. Именно они и становятся предметом охраны патентного права. В отличие от формы авторского произведения, которая фактически неповторима и может быть лишь заимствована, решение в виде устройства, способа, вещества, штамма или внешнего вида изделия может быть разработано другими лицами совершенно независимо от первого его создателя. В этой связи охрана технических или художественно-конструкторских решений, являющаяся основной функцией патентного права, строится на несколько иных началах и принципах, чем те, которые применяются в сфере авторского права.
Объекты патентного права
Патентное право является частью гражданского права, регулирующей отношения, возникающие в процессе использования объекта интеллектуальной собственности в народном хозяйстве, культуре, здравоохранении, обороне. Этими объектами, согласно Патентному закону РФ от 12 сентября 1992 г., являются изобретения, полезные модели или «малые изобретения», промышленные образцы. Речь идет, таким образом, о результатах творческой деятельности в области науки и техники. К этим результатам относятся и научные открытия, которые ранее охранялись правом на открытие. Это был редкий случай в мировой практике охраны авторских прав, потому что, во-первых, автор открытия закрепляет свое авторство в публикациях, где он описывает открытие, во-вторых, использование открытия не может быть ограничено, запрещено или разрешено.
Открытия - это обнаруженные не известные ранее явления или закономерности природы, а действие законов природы не зависит от воли человека, автора открытия. Поэтому законодатель отказался от охраны права на открытие как особый объект интеллектуальной собственности.
Наиболее важным объектом патентного права является изобретение.
Отечественная наука, равно как и действовавшее ранее законодательство, традиционно рассматривала изобретение в качестве технического решения задачи, решенной новым способом.
Патентный закон РФ не содержит определения понятия «изобретение», а лишь указывает на условия его патентоспособности: изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.
Изобретения -- устройства, способы, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений или животных, а также предложения по применению уже известных устройств, способов и веществ по новому назначению.
Изобретение -- считается всякий достигнутый человеком творческий результат, сущность которого состоит в нахождении конкретных технических средств решения задачи, возникшей в сфере практической деятельности.
Изобретением называется техническое решение задачи, обладающее новизной, изобретательским уровнем и возможностью промышленного применения. Изобретение - творческий результат, сущность которого состоит в нахождении конкретных технических средств решения задачи, возникшей в сфере практической деятельности. Решение задачи должно подпадать под один из названных в законе объектов, т. е. быть устройством, способом, веществом, штаммом либо предложением по использованию указанных объектов по новому назначению.
Как техническое решение изобретение должно иметь не теоретический, а прикладной характер, который наиболее полно раскрывается в его признаках; перечисленных в определении изобретения:
- ? изобретение является новым, если оно не известно на современном уровне развития техники. Реактивный двигатель на самолете или подводные крылья на корабле не были известны мировой технической мысли в момент их конструирования, это был новый шаг в развитии техники;
- ? изобретение имеет изобретательский уровень, если до даты установления приоритета на это изобретение (то есть до даты поступления заявки на это изобретение в компетентный орган) о нем невозможно было почерпнуть общедоступных сведений ни в России, ни в других странах. В 50-х годах прошлого века произошел поучительный инцидент с одним нашим изобретением - форкамерным зажиганием автомобильного двигателя. Изобретатель был приглашен в ФРГ, страну, выпускавшую тогда самое большое число легковых автомобилей, и там прочитал несколько публичных лекций и опубликовал ряд статей в специальных журналах об изобретенном им устройстве. Очевидно, он полагал, что это послужит хорошей рекламой для патентования. Однако патентные органы ФРГ отказали изобретателю в признании его изобретения, потому что о нем еще до заявки на патент можно было узнать все необходимое из общедоступных журналов;
- ? изобретение считается промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях народного хозяйства, и использовано именно сейчас, а не в будущем. Так, в свое время была отклонена заявка на изобретение моста через Берингов пролив, хотя она содержала остроумные технические решения. Но кто и когда сможет построить этот мост?Объектами изобретений могут быть: устройства (например, реактивный двигатель); способы (например, технология изготовления пластмасс); штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений и животных; применение известных ранее изобретений по новому назначению (например, конструирование аэросаней для передвижения по Арктике - установка на них авиационного двигателя).
В качестве отдельного вида объектов изобретательского права Патентный закон называет полезные модели, или «малые изобретения».Полезными моделями являются конструкции средств производства и предметов потребления, обладающие теми же качествами, что и изобретения.
Полезная модель - новое техническое устройство, произведенное в результате творческой деятельности, относящееся к конструктивному выполнению средств производства и предметов потребления, а также их составных частей. Полезная модель должна быть новой и промышленно применимой.
Не признается полезной моделью: 1) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей; 2) топологии интегральных микросхем; 3) решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности, морали.
Изобретение не следует смешивать с открытием. В открытии не создается ничего нового, а лишь описывается ранее не известное явление или свойство объективного мира, например всемирное тяготение или радиационные пояса вокруг Земли. Они существовали всегда, но не были известны. Открытие делает их известными человечеству.
Изобретение отличается также от рационализаторского предложения, которое не обладает признаками новизны и изобретательского уровня. Рационализаторское предложение является новым лишь в рамках того предприятия, где оно внедряется, и только на этом предприятии рационализатор получает вознаграждение.
Рационализаторское предложение является объектом правовой защиты и правового признания, но не в рамках Патентного закона, а в соответствии с другими законами.
К устройствам относятся конструкции и изделия. Под устройством понимается система расположенных в пространстве элементов, определенным образом взаимодействующих друг с другом. Устройство - совокупность элементов, которые каким-либо образом взаимодействуют между собой и в совокупности выполняют определенную функцию.
Способ -- это совокупность приемов и методов, выполнение которых в определенной последовательности и с соблюдением определенных правил влечет достижение определенного результата. К способам относятся процессы выполнения действий над материальными объектами с помощью материальных же объектов.
Вещество как самостоятельный вид изобретения представляет собой искусственно созданное материальное образование, являющееся совокупностью взаимосвязанных элементов.
Штамм микроорганизма, культуры клеток растений или животных, означает совокупность клеток, имеющих общее происхождение, характеризующихся одинаковыми устойчивыми признаками.
Применение ранее известных устройств, способов, веществ, штаммов по новому назначению состоит в том, что известное техническое средство предлагается использовать с иной целью для решения задачи, которая не имелась в виду ни автором, ни другими специалистами, когда впервые стали применять данные устройства, способ, вещество или штамм.
Признаки изобретения: 1) оно должно быть новым, т. е. неизвестным из уровня техники; 2) должно иметь изобретательский уровень (для специалиста явным образом не следовать из уровня техники). Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения; 3) должно быть промышленно применимым (оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности).
Выделяют изобретения: 1) основные; 2) дополнительные - усовершенствующие какое-либо основное изобретение; 3) пионерские - изобретения, которые в корне отличаются от всех известных; 4) перспективные - изобретения, которые могут быть применимы только в будущем; 5) комбинационные (созданы путем соединения известных компонентов в ранее не известном сочетании).
К объектам изобретательского права относится также промышленный образец. Промышленный образец - художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.. Промышленный образец - это модель внешнего вида, дизайна изделия. Он тоже должен обладать качествами новизны, оригинальности и промышленной применимости, сочетать технические, конструктивные и эстетические элементы. Его новизна, так же как новизна изобретения, выражается в том, что особенности дизайна изделия не стали известны из общедоступных источников до даты приоритета (или раньше, чем за шесть месяцев до этой даты).
Существенные признаки промышленного образца - признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.
Субъекты патентного права
В технике широко распространено соавторство, технические проекты обычно выполняются большими коллективами, где у каждого члена коллектива своя функция. При совместном создании изобретения, полезной модели или промышленного образца все создатели признаются авторами. Авторами изобретения или иного объекта изобретательского права могут считаться только лица, чей труд в создании изобретения носил творческий характер. Технические работники, выполнявшие расчетные, чертежные, экспериментальные работы, не могут претендовать на авторство изобретений и других объектов патентного права.
Не признаются авторами физические лица, которые не внесли личного творческого вклада в создание изобретения, полезной модели или промышленного образца, оказавшие автору только техническую, организационную или материальную помощь либо только способствовавшие оформлению прав на него и его использованию. Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно.
Субъектами патентного права могут быть также и не авторы, а иные лица, физические и юридические, которые приобрели некоторые права на изобретение, полезную модель, промышленный образец. Прежде всего, приобретаются права использования объекта, которые автор передает по договору. Кроме того, это может быть правопреемство по закону, например лиц, наследующих признанное за автором право на объект. И приобретатели прав по договору, и наследники (правопреемники) являются субъектами патентного права.
К числу субъектов патентного права относится также предприятие-работодатель, если автор создает объект в порядке служебного задания и заранее уступил права на этот объект работодателю.
Патентообладатель - лицо, владеющее патентом на объект промышленной собственности и вытекающими из патента исключительными правами на его использование. Согласно закону патент выдается автору, его работодателю, когда произведение создано работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.
Наследниками признаются лица, которые по закону или по завещанию приобретают патент после смерти автора или патентообладателя. По наследству переходят те права, которые носят имущественный характер или необходимы для реализации имущественных прав. Личные неимущественные права по наследству не переходят, но наследники могут выступать в их защиту.
Патентное ведомство - организация, которая обеспечивает формирование и проведение единой государственной политики в области охраны окружающей среды. Данный институт включает в себя федеральный институт промышленной собственности, высшую патентную палату, апелляционную палату, российский институт интеллектуальной собственности и иные организации.
Патентные поверенные - лица, получившие специальное образование, имеющие опыт работы в области охраны промышленной собственности и выдержавшие специальный экзамен на звание патентного поверенного. Они могут осуществлять свою деятельность как самостоятельно в качестве индивидуального предпринимателя, так и работая по найму или создав собственную коммерческую организацию. Все патентные поверенные подлежат обязательной регистрации, сведения о них вносятся в единый государственный реестр и им выдается специальное свидетельство на право осуществления профессиональной деятельности.
В качестве патентного поверенного может быть зарегистрирован гражданин РФ, который: 1) имеет постоянное место жительство в РФ, высшее образование и не менее 4 лет практики в области охраны промышленной собственности или профессионального юридического представительства; 2) обладает знанием законодательных и иных нормативных актов РФ, а также международных договоров, необходимых для осуществления соответствующей деятельности.
Государство также является субъектом патентного права, но только в том случае, когда автор передает государству свое изобретение в собственность.
Право авторства можно определить как возможность, предоставленную законом действительному создателю разработки, быть признанным ее единственным творцом. С правом авторства тесно связано право на авторское имя, которое состоит в возможности изобретателя требовать, чтобы его имя как создателя разработки упоминалось в любых публикациях о созданном им объекте.
1. Изобретение. Понятие изобретения содержится в п. 2 ст. 1000 ГК и в ч. 1 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 8 июля 1997 г. «О патентах на изобретения и полезные модели». «Изобретением, которому предоставляется правовая охрана, признается техническое решение, являющееся новым, имеющим изобретательский уровень и промышленно применимым». Это определение предъявляет к техническому решению, на которое претендуют получить правовую охрану, определенные требования, часто именуемые критериями патентоспособности. Их три: оно должно быть новым, иметь изобретательский уровень и промышленно применимым.
Изобретение достигается применением средств человеческой деятельности, создаваемых для осуществления процессов производства и обслуживания непроизводственных потребностей общества. При этом не обязательно, чтобы решаемая задача была технической. Она может быть любой: технической, научной, медицинской и т.п.
Оно должно быть новым . «Изобретение признается новым, если оно не является частью известного уровня техники, который определяется по всем видам сведений, общедоступных в Республике Беларусь и зарубежных странах до даты приоритета изобретения» (ч. 2 ст. 1 Закона от 8 июля 1997 г.). Следовательно, новизна изобретения должна быть мировой. Существует три способа раскрытия сведений об изобретении: опубликование в письменной или иной осязаемой форме, устное описание и раскрытие через использование. Учитываются также все поданные другими лицами заявки на изобретения и признанные патентоспособными изобретения с более ранними приоритетами и заявки на полезные модели.
Изобретение должно иметь изобретательский уровень , когда «оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники» (ч. 3 ст. 1 Закона от 8 июля 1997 г.). Иначе говоря, такое решение для специалиста соответствующей отрасли не должно быть очевидным, оно не возникло бы у него, если бы его попросили найти решение данной проблемы. При отсутствии новизны проверка изобретательского уровня не производится.
Изобретение должно быть промышленно применимо , т.е. может быть изготовлено или использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности (ч. 4 ст. 1 Закона от 8 июля 1997 г.).
Изобретение промышленно применимо и тогда, когда его нельзя использовать сразу же, но в будущем при создании соответствующих условий оно может быть использовано и даст при этом положительный эффект – так называемые перспективные изобретения .
Некоторые изобретения представляют собой выдающийся вклад в развитие техники и являются полностью новыми – так называемые пионерские изобретения . Они встречаются редко. Обычно изобретения решают частные задачи и являются новыми на узком участке техники.
Изобретением признается и такое техническое решение, которое представляет собой соединение известных технических средств, но дает новый эффект – так называемые комбинационные изобретения.
Объектами изобретения могут являться: устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных, а также применение известного ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению (ч. 5 ст. 1 Закона от 8 июля 1997 г.).
К устройствам как объектам изобретения относятся конструкции и изделия: машины, аппараты, приборы, оборудование, инструмент, детали машин, мебель, посуда, обувь, одежда и т.д.
Способ – процесс выполнения взаимосвязанных действий над материальным объектом (объектами), необходимых для достижения поставленной цели. Это технологический процесс, способ получения веществ, способ лечения заболеваний людей, животных, способ профилактики или диагностики заболеваний и т.д. Например, способ изготовления водки «Два буслы».
Патент, выданный на вещество , называют патентом на изобретение, относящееся к продукту, а патент, выданный на способ, – патентом на изобретение, относящееся к способу. Например, на сплав выдается патент на изобретение, относящее к продукту, а на способ изготовления уже известного или нового сплава – патент на изобретение, относящееся к способу.
Вещества – индивидуальные соединения. К ним также условно отнесены высокомолекулярные соединения и объекты генетической инженерии, композиции (составы, смеси), продукты ядерного превращения. К веществам, в частности, относятся: материалы для изготовления предметов, сооружений, употребляемые для покрытий, изоляции, амортизации, используемые в качестве проводников энергии; лечебные, косметические, пищевые вкусовые вещества.
Штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных – это индивидуальные штаммы микроорганизма, культуры клеток растений и животных, а также консорциумы микроорганизмов, культур клеток растений и животных.
Применение известного ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению – так называемые переносные изобретения. Они направлены на удовлетворение новых потребностей, которые не учитывались ни самим изобретателем, ни специалистами, работающими в данной области техники.
Статья 1 Закона от 8 июля 1997 г. содержит перечень предложений, которые не признаются изобретениями. К ним относятся: научные теории; методы организации хозяйства и управления им; условные обозначения, расписания, правила; методы выполнения умственных операций; алгоритмы и программы для вычислительных машин; проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий; предложения, касающиеся лишь внешнего вида изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей; топологии интегральных микросхем; сорта растений, породы животных; решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали (ч. 6 ст. 1 Закона от 8 июля 1997 г.).
Полезная модель. Полезная модель как объект промышленной собственности, подлежащий правовой охране, признается далеко не во всех странах. Определение полезной модели содержится в п. 3 ст. 1000 ГК и в ч. 1 ст. 2 Закона от 8 июля 1997 г. Это «конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, являющееся новым и промышленно применимым, а также их составных частей» .
Полезная модель по своей сущности близка к изобретению. Четкое разграничение изобретения и полезной модели дано в одной из публикаций Всемирной организации интеллектуальной собственности. В ней содержится следующее разъяснение: «В сущности, это просто название, применяемое к некоторым изобретениям, а именно (согласно законодательствам большинства стран, которые содержат положения о полезных моделях) к изобретениям в области механики». Следовательно, полезной моделью может быть только устройство. Полезные модели отличаются от изобретений, на которые выдается патент, двумя особенностями: 1) уровень технологического прогресса («уровень изобретения») полезной модели ниже, чем соответствующий уровень в случае изобретения; 2) максимальный срок охраны, предусмотренный законом о полезных моделях, обычно гораздо короче, чем максимальный срок охраны, предусмотренный законом об изобретениях.
Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой . Не требуется, чтобы полезная модель имела такой изобретательский уровень, который требуется для изобретения.
Полезная модель признается новой, если совокупность ее существенных признаков неизвестна из уровня техники, включающего сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, если эти сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели в результате их опубликования в мире или открытого применения в Республике Беларусь. В уровень техники включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Республике Беларусь другими лицами заявки на изобретения и полезные модели (кроме отозванных), а также запатентованные в Республике Беларусь изобретения и полезные модели.
Полезная модель промышленно применима, если она может быть изготовлена и использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.
В качестве полезной модели не охраняются объекты, указанные в ч. 7 ст. 2 Закона от 8 июля 1997 г.: способы, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений и животных, применение известных средств по новому назначению, а также объекты, указанные в изложенной выше ч. 6 ст. 1 Закона от 8 июля 1997 г.
3. Промышленный образец. «Промышленный образец – орнаментальный аспект полезного изделия». Его суть состоит в решении эстетической или декоративной стороны полезного изделия. Он служит моделью в промышленном или кустарном производстве и действует на зрительное восприятие формой изделия, очертаниями, цветом и т. п.
Понятие промышленного образца содержится в п. 4 ст. 1000 ГК. Это – «художественное или художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид и являющееся новым, оригинальным и промышленно применимым ».
новым , если совокупность существенных признаков неизвестна в Республике Беларусь или за рубежом до даты его приоритета (ч. 2 ст. 1 Закона от 5 февраля 1993 г. «О патентах на промышленные образцы»). Следовательно, новизна промышленного образца должна быть мировой.
Промышленный образец признается оригинальным , если его существенные признаки или (и) комбинация отличаются своеобразием. Он отличается этой особенностью, если эти признаки и (или) их комбинация свидетельствуют о творческом характере деятельности их автора.
Промышленный образец промышленно применим , если он может быть воспроизведен промышленным способом в соответствующем изделии для ведения в хозяйственный оборот, например, в автомобиле, станке, морозильной камере, приборе, оригинальной упаковке и т. п.
Не предоставляется правовая охрана решениям:
· обусловленным исключительно технической функцией;
· противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали;
· объектов архитектуры (в том числе промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений) кроме малых архитектурных форм;
· печатной продукции как таковой;
· объектов неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих и им подобных веществ.
4. Субъекты права на охраняемые изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Субъекты права на изобретение, полезную модель, промышленный образец делятся на две группы: авторы и лица, к которым права авторов на получение патента переходят в силу закона или договора.
Автором изобретения, полезной модели, промышленного образца признается физическое лицо, творческим трудом которого объект создан. Не требуется, чтобы такое лицо было дееспособным. Известны случаи, когда авторами объектов права промышленной собственности были несовершеннолетние дети. Согласно подпункту 2 п. 2 ст. 25 ГК несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет не только могут быть субъектами права на изобретение, полезную модель и промышленный образец, как и дети, не достигшие 14-летнего возраста, но и имеют право без согласия своих родителей, усыновителей или попечителей самостоятельно осуществлять права автора изобретения, полезной модели или промышленного образца.
В Республике Беларусь иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица пользуются правами, предусмотренными Законами от 5 февраля 1993 г. «О патентах на промышленные образцы» и от 8 июля 1997 г. «О патентах на изобретения и полезные модели», иными актами законодательства Республики Беларусь о патентах на изобретения, полезные модели и промышленные образцы и несут обязанности, как и ее граждане и юридические лица (принцип национального режима), если иное не определено Конституцией Республики Беларусь, законами и международными договорами. Если последними установлены иные правила, чем те, которые установлены законами Республики Беларусь, то применяются правила международных договоров.
Если объект права промышленной собственности создан совместным творческим трудом нескольких граждан, то все они признаются авторами (т. е. соавторами) . Порядок пользования правами на такой объект определяется соглашением между соавторами.
Не признаются соавторами физические лица, не внесшие личного творческого вклада в создание любого объекта права промышленной собственности, оказавшие автору или соавторам только техническую, организационную или материальную помощь либо только способствовавшие оформлению прав на соответствующий объект права промышленной собственности и его использованию.
Не признаются соавторами должностные лица, которые содействовали автору в силу того, что они руководят организацией и поэтому выполняют различные мероприятия, способствовавшие созданию объектов права промышленной собственности. Но соавторами объектов права промышленной собственности признаются руководители тем, разрабатываемых научно-исследовательским учреждением, лабораторией или временным творческим коллективом, если они осуществляли теоретическое руководство исследованиями.
Вторую группу субъектов права на изобретение, полезную модель, промышленный образец и иной объект права промышленной собственности составляют лица, к которым в силу закона или договора переходят права автора (соавторов) на получение патента.
К таким лицам относятся:
· физическое и (или) юридическое лицо (лица) при условии их согласия, которые указаны автором (соавторами) в заявке на выдачу патента или в заявлении, поданному патентному органу до регистрации объекта права промышленной собственности и до его внесения в соответствующий Государственный реестр объектов права промышленной собственности Республики Беларусь;
· наниматель.
2. Правовая охрана изобретений, полезных моделей, промышленных образцов
1. Средством правовой охраны рассматриваемых объектов права промышленной собственности является патент , выдаваемый патентным органом.
Патент на изобретение, полезную модель удостоверяет:
· авторство лица, создавшего такой объект права промышленной собственности. Авторство означает, что лицо, названное в патенте автором, в силу закона и факта выдачи патента имеет право признавать себя создателем объекта промышленной собственности и запрещать всем другим лицам на территории, где действует патент, именоваться авторами соответствующего объекта промышленной собственности;
· приоритет такого объекта. Приоритет объекта права промышленной собственности означает, что на момент подачи заявки, содержащей заявление о выдаче патента и все необходимые надлежаще оформленные материалы, сущность данного объекта промышленной собственности не была известна нигде в мире. Праву заявителя в отношении его приоритета может быть противопоставлен только конвенционный приоритет.
Сущность конвенционного приоритета раскрывается в ст. 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г., ст. 13 Закона от 8 июля 1997 г. в отношении приоритета изобретения, полезной модели и ст. 10 Закона от 5 февраля 1993 г. в отношении промышленного образца. Приоритет может испрашиваться и быть установлен по дате подачи в патентный орган правильно оформленной первой заявки в государстве–участнике Парижской конвенции (конвенционный приоритет), если заявка на изобретение, полезную модель поступила в патентный орган в течение 12 месяцев, а на промышленный образец – в течение шести месяцев. Если по независящим от заявителя обстоятельствам заявка с испрашиванием конвенционного приоритета не могла быть подана в указанные сроки, этот срок может быть продлен, но не более, чем на 2 месяца.
Приоритет на изобретение или полезную модель может быть установлен по дате поступления в патентный орган более ранней заявки того же заявителя, раскрывающей это изобретение, эту полезную модель, если заявка, по которой испрашивается такой приоритет, поступила не позднее 12 месяцев с даты поступления более ранней заявки на изобретение и 6 месяцев с даты поступления более ранней заявки на полезную модель. При этом более ранняя заявка считается отозванной.
Приоритет промышленного образца, использованного в экспонате, представленном на официальной или официально признанной международной выставке, организованной на территории одной из стран–участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г., устанавливается по дате начала открытого показа экспоната на выставке, если заявка подана не позднее 6 месяцев после этой даты.
Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного приоритета, обязан указать на это при подаче заявки или в течение двух месяцев (в течение трех месяцев, когда речь идет о приоритете промышленного образца) с даты поступления заявки и приложить необходимые документы, подтверждающие правомерность такого требования, или представить их не позднее трех месяцев с даты поступления заявки в патентный орган;
· исключительные права патентообладателя на его использование. Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец означает, что обладатель патента имеет возможность использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению, если это не нарушает прав других патентообладателей, а также запрещать их использование в случаях, противоречащих Законам от 5 февраля 1993 г. и от 8 июля 1997 г.
Никто не имеет права использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец, на которые выданы патенты, без согласия патентообладателя. Сам же патентообладатель должен использовать права, предоставляемые патентом, без нанесения ущерба правам других граждан, интересам общества и государства.
Исключительному праву патентообладателя может быть противопоставлено только право преждепользования. Его суть сводится к следующему. Любое физическое или юридическое лицо, которые до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца, охраняемых патентом, и независимо от их автора создали и использовали на территории Республики Беларусь тождественное изобретение, полезную модель или тождественный промышленный образец либо сделали необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без расширения их объема. Право преждепользования может быть передано гражданину или юридическому лицу только совместно с производством, на котором имело место использование или были сделаны необходимые к нему приготовления.
Право на патент на изобретение, полезную модель или на промышленный образец и право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, вытекающие из патента, могут быть переданы по договору гражданину или юридическому лицу. Договор об этом регистрируется в Патентном ведомстве. Договор без регистрации считается недействительным.
Несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в хозяйственный оборот продукта или изделия, содержащего запатентованное изобретение, полезную модель или с использованием промышленного образца, а также с применением способа, охраняемого патентом, признается нарушением прав патентообладателя и влечет за собой ответственность.
Статья 7 Закона «О патентах на изобретения и полезные модели» и ст. 6 Закона «О патентах на промышленные образцы» содержат перечень действий, которые не признаются нарушением исключительного права патентообладателя. К таким действиям относятся:
– применение средств, содержащих изобретения, полезные модели, промышленные образцы, защищенные патентом, в конструкции или при эксплуатации транспортных средств (морских, речных, воздушных, наземных и космических) других стран при условии, что указанные средства принадлежат гражданам или юридическим лицам стран, предоставляющих такие же права гражданам и юридическим лицам Республики Беларусь;
– проведение научного исследования или эксперимента над средством, содержащим изобретение, полезную модель или промышленный образец, защищенные патентом;
– разовое изготовление лекарств в аптеках по рецептам врача;
– применение средств, содержащих изобретения, полезные модели или промышленные образцы, защищенные патентами, в частном порядке без коммерческих целей;
– применение средств, содержащих изобретения, полезные модели или в которых использованы промышленные образцы, если эти средства введены в хозяйственный оборот законным путем;
· объем правовой охраны прав патентообладателя. Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение или полезную модель определяется формулой соответственно изобретения или полезной модели. Для ее толкования служат описание и чертежи. Действие патента, выданного на способ получения продукта, распространяется и на продукт, полученный этим способом. При этом новый продукт считается полученным запатентованным способом при отсутствии доказательств противного.
Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на промышленный образец, определяется совокупностью его существенных признаков, запечатленных на предоставленных фотографиях изделия (макета, рисунка).
2. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец выдается:
· физическому и (или) юридическому лицу (лицам), которые указаны автором (авторами) изобретения, полезной модели или промышленного образца в заявке на выдачу патента либо в заявлении, поданном в патентный орган до момента регистрации соответственно изобретения в Государственном реестре изобретений, полезной модели – в Государственном реестре полезных моделей, промышленного образца – в Государственном реестре промышленных образцов Республики Беларусь, при наличии договора.
· патент на изобретение, полезную модель, созданные работниками, выдается нанимателю, по заданию которого созданы служебное изобретение, служебная полезная модель, если договором между ними не предусмотрено иное (презумпция нанимателя), а на промышленный образец – если между работником и работодателем заключен соответствующий договор (презумпция работника). При этом работник обязан письменно сообщить нанимателю о созданном служебном изобретении, служебной полезной модели или служебного промышленного образца. Наниматель должен в свою очередь в течение трех месяцев со дня получения указанного сообщения письменно заявить работнику, претендует ли он на патент.
Изобретение, полезная модель, промышленный образец считаются служебными , если их предмет относится к области деятельности нанимателя и при условии, что деятельность, которая привела к созданию изобретения, полезной модели, промышленного образца, относится к служебным обязанностям автора либо при их создании работником были использованы опыт или средства нанимателя (ч. 2 п. 1 Положения о служебных объектах промышленной собственности – утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 1998 г. № 1997.
Если между работником и нанимателем не заключался соответствующий договор или если наниматель отказался от притязаний на патент либо в течение трех месяцев с даты уведомления автора о своих намерениях получить патент не подал заявку на изобретение, полезную модель, промышленный образец, автор имеет право подать заявку и получить патент. Наниматель в этом случае вправе использовать объект промышленной собственности на условиях, определяемых лицензионным договором;
3. Подача заявки на выдачу патента. Ее состав
Заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец (далее – заявка) подается в патентный орган автором, нанимателем при наличии изложенных выше условий, физическим или юридическим лицом, которому автор или наниматель передали на договорной основе свое право на подачу заявки или к которому оно перешло по наследству.
Заявка может быть передана через патентного поверенного , зарегистрированного в патентном органе. Положение о патентных поверенных утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 1998 г. № 379. Физические лица, проживающие за пределами Республики Беларусь, или иностранные юридические лица, имеющие постоянное местонахождение в зарубежных странах, ведут в Республике Беларусь дела по получению патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и поддержанию их в силе через патентных поверенных, зарегистрированных в патентном органе.
Заявка на выдачу патента на изобретение должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения).
Заявка на выдачу патента на полезную модель должна относиться к одной полезной модели или группе полезных моделей, связанных между собой так, что они образуют единый творческий замысел (требование единства полезной модели).
Заявка на выдачу промышленного образца должна относиться к одному промышленному образцу и может включать его варианты.
Как заявка на изобретение, так и заявка на полезную модель должны содержать:
· заявление о выдаче патента с указанием автора (авторов) и лица (лиц), на имя которых испрашивается патент, а также его (их) места жительства и места нахождения;
· описание объекта патентования, раскрывающее его с полнотой, достаточной для его осуществления;
· формулу объекта патентования, выражающую его сущность и полностью основанную на его описании;
· чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения, чертежи полезной модели всегда;
· реферат;
Заявка на выдачу патента на промышленный образец должна содержать:
· заявление о выдаче патента с указанием автора (соавторов) промышленного образца и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а также их места жительства и места нахождения;
· комплект фотографий изделия (макета, рисунка), дающих полное и детальное представление о внешнем виде изделия;
· описание промышленного образца, включающее совокупность его существенных признаков;
· чертежи общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную карту, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного образца;
· доверенность (в случае подачи заявки патентным поверенным).
К каждой из названных заявок прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере или освобождение от уплаты пошлины либо наличие оснований для уменьшение ее размера.
Требования к заявкам на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец устанавливаются патентным органом.
Правила составления и подачи заявки на промышленный образец утверждены приказом Государственного патентного комитета Республики Беларусь от 25 мая 1997 г., а Правила составления и подачи заявки на выдачу патента на изобретение и Правила составления заявки на выдачу патента на полезную модель – приказом того же Государственного комитета от 25 апреля 1998 г. № 21. Изменения в них внесены приказом от 18 марта 2001 г. № 10.
4. Экспертиза патентным органом заявки на выдачу патента на изобретение
Заявка на выдачу патента на изобретение подлежит предварительной (формальной) экспертизе и патентной экспертизе (экспертизе по существу) (ст. ст. 14–19 Закона от 8 июля 1997 г.).
Предварительная экспертиза заявки проводится в трехмесячный срок с даты ее поступления в патентный орган. В ходе этой экспертизы проверяется наличие в заявке документов, которые она должна содержать, соблюдены ли установленные требования к ним, и рассматривается вопрос, относится ли заявленное изобретение к объектам, охраняемым законом. При необходимости заявителю может быть предложено внести уточнения в заявку в течение двух месяцев после получения запроса. В этом случае срок проведения экспертизы соответственно продлевается. Если необходимые уточнения не внесены в установленный срок либо не представлены документы, отсутствующие на дату поступления заявки, то последняя не принимается к рассмотрению, о чем заявитель уведомляется. Если же будет установлено, что заявленное изобретение не относится к объектам, охраняемым законом, принимается решение об отказе в выдаче патента, о чем заявитель уведомляется. Заявитель в течение двух месяцев с даты получения такого решения имеет право подать возражение в патентный орган. Решение по возражению принимается в течение месяца со дня его поступления.
При положительном результате предварительной экспертизы заявитель уведомляется о приеме заявки к рассмотрению и установлении приоритета изобретения , если он не испрашивает конвенционный приоритет по дате поступления в патентный орган более ранней заявки или дополнительных материалов к ней. Но для решения вопроса о выдаче патента на изобретение должна быть проведена патентная экспертиза, которая именуется отсроченной. Она широко распространена, применяется почти во всех западноевропейских странах, Японии, Китае, используется при выдаче европейского патента.
Патентный орган по истечении 18 месяцев с даты поступления заявки публикует сведения о ней. Их состав определяет патентный орган. По ходатайству заявителя этот орган может опубликовать сведения о заявке ранее 18 месяцев со дня поступления заявки. Такая публикация должна быть осуществлена до истечения шести месяцев с даты поступления ходатайства о публикации.
Публикацией заявки всем сообщается о сущности предполагаемого изобретения, и любое лицо вправе ознакомиться с ее материалами. Каждый может сравнить свою заявку с уже опубликованными заявками и учесть заинтересованность возможных покупателей лицензий, если патент будет выдан.
Заявитель опубликованной заявки получает временную правовую охрану в объеме формулы изобретения. Если впоследствии заявитель получит патент, физическое или юридическое лицо, использующее заявленное изобретение с даты публикации заявки до даты регистрации изобретения в Реестре изобретений, уплачивает патентообладателю после получения патента на изобретение денежную компенсацию. Ее размер определяется соглашением сторон. При этом ускоряется процесс обмена научно-технической информации, что способствует процессу развития научно-технической мысли.
В течение трех лет с даты поступления заявки в патентный орган заявитель либо любое заинтересованное лицо может подать ходатайство о проведении патентной экспертизы. В случае непоступления такого ходатайства в указанный срок заявка считается отозванной.
Правила проведения патентной экспертизы заявки на выдачу патента на изобретение утверждены приказом Государственного патентного комитета от 17 сентября 1999 г. № 36.
В ходе патентной экспертизы заявки на выдачу патента на изобретение проверяется патентоспособность изобретения и устанавливается приоритет изобретения, если он не был установлен при проведении предварительной экспертизы.
По результатам патентной экспертизы патентный орган принимает решение о выдаче патента или об отказе в его выдаче. Заявитель вправе знакомиться с материалами, используемыми при проведении экспертизы. Копии противопоставляемых заявке материалов могут быть затребованы заявителем в 2-х месячный срок с даты получения решения по заявке.
При несогласии заявителя с решением патентной экспертизы он имеет право в 3-х месячный срок с даты получения решения или затребованных им копий противопоставленных заявке материалов обратиться в патентный орган с ходатайством о проведении повторной экспертизы, которая проводится в течение 6 месяцев со дня поступления ходатайства заявителя;
При несогласии с решением предварительной или патентной экспертизы заявитель вправе в 3-х месячный срок со дня получения решения или затребованных им копий противопоставленных копий материалов подать мотивированную жалобу в Апелляционный совет патентной экспертизы при патентном органе. Положение об Апелляционном совете утверждено приказом Министра образования и науки Республики Беларусь от 12 декабря 1995 г. № 462, а Правила подачи жалоб, возражений и их рассмотрения Апелляционным советом патентном органе Республики Беларусь – постановлением Государственного патентного комитета от 17 мая 2001 г. № 1. Жалоба должна быть рассмотрена в 4-х месячный срок со дня ее получения. По сложным заявкам этот срок может быть продлен по согласованию с заявителем. Решение Апелляционного совета может обжаловано заявителем в суд в течение одного года со дня его принятия (ст. 18 Закона от 8 июля 1997 г.). Жалоба рассматривается Судебной коллегией по патентным делам Верховного Суда Республики Беларусь в составе трех судей. Суд по результатам рассмотрения жалобы выносит решение, которое обжалованию в кассационном порядке не подлежит (ст. ст. 359–360 ГПК).
Цель изучения: анализ и усвоение понятия, источников, объектов и субъектов патентных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы; функций патента и порядка его получения в России, иностранных государствах и в международных организациях; видов и содержания патентных прав, границ (пределов) их существования и ограничения их действия по закону.
Изучив данную главу, студент должен:
- – знать , что в объективном смысле патентное право есть совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с признанием авторства и охраной изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, установлением режима их использования, наделением их авторов и других субъектов личными неимущественными и имущественными правами, а также защитой данных прав;
- – уметь определять условия патентоспособности изобретения, полезной модели и промышленного образца;
- – приобрести навыки составления заявки на изобретение, полезную модель и промышленный образец.
План семинарского занятия:
- 1. Понятие, источники, объекты и субъекты патентных прав.
- 2. Составление, подача и рассмотрение заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Конвенционный и выставочный приоритет.
- 3. Российские, евразийские и европейские патентные поверенные.
- 4. Прекращение и восстановление действия патента. Право после- пользования.
- 5. Патентные права, границы (пределы) их существования и ограничения их действия по закону. Право преждепользования.
- 6. Особенности патентных прав на служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы и правовой охраны секретных изобретений.
Понятие, источники, объекты и субъекты патентных прав
В объективном смысле патентное право есть совокупность норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с признанием авторства и охраной изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, установлением режима их использования, наделением авторов и иных субъектов личными неимущественными и имущественными правами, а также защитой данных прав.
В субъективном смысле патентное право представляет собой имущественное или личное неимущественное право конкретного субъекта, связанное с определенным изобретением, полезной моделью или промышленным образцом.
Иначе говоря, патентное право выполняет те же четыре функции, что и институт права интеллектуальной собственности в целом, только применительно к своим объектам и субъектам.
Потребность в патентном праве обусловлена невозможностью прямой охраны результатов технического или художественно-конструкторского творчества средствами авторского права. В отличие от объектов авторских и смежных прав изобретения, полезные модели и промышленные образцы как решения определенных практических задач в принципе повторимы. Они могут быть созданы независимо друг от друга разными лицами. Поэтому охрана данных объектов предполагает формализацию в законе их признаков, соблюдение специального порядка определения приоритета, проверку новизны и установление особого режима их использования. Такую охрану обеспечивает только патентное право.
Основным источником патентного права служит ГК, прежде всего его четвертая часть (ст. 1225–1254 и 1345–1407 и др.), статьи его первой, второй и третьей частей (такие как, в частности, ст. 2,8, 26, 64, 128, 129, 256, 1027, 1028), ст. 36 СК, а также отдельные статьи других федеральных законов, например ст. 2, 4, 37 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
Важными источниками патентного права являются международные соглашения, такие как, например, Парижская конвенция по охране промышленной собственности, Евразийская патентная конвенция и Договор о патентной кооперации (г. Вашингтон, 16 июня 1970 г.). На территории РФ признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории РФ в соответствии с указанными международными договорами РФ (ст. 1346 ГК).
Заметную роль в регулировании патентно-правовых отношений играют другие акты, в том числе акты федерального органа исполнительной власти, осуществляющего нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности (Роспатент) (п. 4 ст. 1374 ГК).
Патентные права – это права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. В число патентных прав входят исключительное право и право авторства, а в случаях, предусмотренных ГК, также другие права, в том числе право на получение патента и право на вознаграждение за использование служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца.
Подробная характеристика различных видов патентных прав, а также права на получение патента и права на вознаграждение за использование служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца содержится в ст. 1356–1358 и 1370 ГК.
В ст. 1349 ГК дается общее определение объектов патентных прав, формулируются их легальные признаки и очерчивается область их применения. Все объекты патентных прав являются, во-первых, результатами не физической, а интеллектуальной, т.е. умственной, деятельности. Во-вторых, они создаются не в хозяйственной, а в научно-технической сфере и в сфере дизайна, т.е. художественного конструирования. Эта сфера охватывает деятельность прежде всего самостоятельных научно-исследовательских, конструкторских (в том числе художественно-конструкторских, дизайнерских) и технологических организаций, а также аналогичных подразделений производственных структур, не являющихся юридическими лицами (лабораторий, центров, групп и т.п.). В-третьих, объекты патентных прав должны отвечать, т.е. соответствовать, установленным ГК требованиям к изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам.
Особо оговариваются требования, касающиеся секретных изобретений, т.е. изобретений, составляющих государственную тайну. Специальные нормы об их охране закреплены в ст. 1401–1405 ГК. Однако если ими не предусмотрено иное, то на секретные изобретения также распространяются положения ГК, не относящиеся к изобретениям, составляющим государственную тайну.
Исключение из правовой охраны в соответствии со ст. 1401–1405 ГК полезных моделей и промышленных образцов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, мотивируется в основном меньшей значимостью данных результатов интеллектуальной деятельности по сравнению с изобретениями.
В ст. 1349 ГК закреплено негативное отношение к отдельным результатам интеллектуальной деятельности. Из числа объектов гражданских прав исключены объекты, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. Сюда относятся, прежде всего, способы клонирования человека и модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека, а также использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях.
Совокупность требований, установленных ГК к охраняемым объектам патентных прав, обычно называют их патентоспособностью. Иначе говоря, патентоспособность – это свойство новшества быть признанным изобретением, полезной моделью или промышленным образцом в правовом смысле. В отличие от технического или дизайнерского решения, именуемого в обиходе изобретением либо плодом технической эстетики, в юридическом смысле под изобретением или промышленным образцом понимается только решение, отвечающее всем легальным условиям патентоспособности и прошедшее установленную законом квалификацию.
В соответствии с п. 1 ст. 1350 ГК в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).
Условиями патентоспособности изобретения являются его новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость.
Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники, служащий критерием новизны изобретения, включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Более того, в уровень техники включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с п. 2 ст. 1385 или п. 2 ст. 1394 ГК, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.
Таким образом, патентное право закрепляет принцип абсолютной (мировой) новизны изобретения. Вместе с тем не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, такое раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка на изобретение подана в Роспатент не позднее шести месяцев со дня раскрытия информации. При этом бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности изобретения, имели место, лежит на заявителе.
Помимо объективной новизны изобретение должно отличаться изобретательским уровнем и быть промышленно применимым. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.
В свою очередь, изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.
Статья 1350 ГК содержит подробный перечень непатентоспособных объектов. Обычно новшество, отвечающее всем установленным в законе требованиям, признается патентоспособным изобретением.
Патентоспособны прежде всего отвечающие установленным законом требованиям технические решения. Поэтому не являются изобретениями, в частности:
- – открытия, а также научные теории и математические методы решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
- – правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
- – программы для ЭВМ;
- – решения, заключающиеся только в предоставлении информации.
При этом возможность отнесения указанных объектов к изобретениям исключается только в случае, если заявка на выдачу патента на изобретение касается указанных объектов как таковых.
Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения:
- 1) сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;
- 2) топологиям ИМС.
Непатентоспособность целого ряда из перечисленных достижений объясняется главным образом тем, что они подлежат самостоятельной охране в качестве объектов авторских прав (программы для ЭВМ), патентных прав на промышленные образцы и селекционные достижения (сорта растений, породы животных и т.п.).
По состоянию на 31 декабря 2009 г. в России действовало 48 170 патентов на полезные модели. В отличие от изобретения, в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся только к устройству. Не признаются полезными моделями ни способы, ни вещества, ни штаммы микроорганизмов, ни культуры клеток растений и животных.
Более узок и круг условий ее патентоспособности. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой. Изобретательский уровень не требуется.
Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Здесь заметно сходство с определением новизны изобретения. При этом уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели. В уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патента на изобретения и полезные модели, с документами которых, что очень важно, вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с п. 2 ст. 1385 или п. 2 ст. 1394 ГК, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.
Как заявителям патентов на изобретения, закон предоставляет своеобразную "льготу по новизне" и заявителям полезных моделей. Раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором полезной модели, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели. Однако при этом должно соблюдаться одно непременное условие: заявка на выдачу патента на полезную модель должна быть подана в федеральный орган по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Естественно, бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности полезной модели, имели место, возлагается на самого заявителя.
Аналогично изобретению трактуется и промышленная применимость полезной модели: полезная модель является промышлением применимой, если она может быть использована не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.
В качестве полезных моделей правовая охрана не предоставляется: решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей (они охраняются как промышленные образцы), и топологиям ИМС, также являющимся самостоятельным объектом охраны.
Важным результатом интеллектуальной деятельности является промышленный образец , служащий средством повышения потребительских качеств изделий и их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке. Качество изделия обычно характеризуется соответствием его показателей достижениям мировой науки и техники, надежностью, долговечностью и экономичностью. Однако в условиях рынка, конкуренции производителей только этих свойств недостаточно для признания изделия высококачественным и успешного его сбыта внутри страны и за границей. Необходимо, чтобы изделие удовлетворяло запросы потребителей с точки зрения красоты и выразительности его формы, цвета, изящества отделки, эргономики (т.е. простоты и удобства пользования), упаковки и требований моды. Эта задача решается с помощью развития художественного конструирования (дизайна) и охраны промышленных образцов.
Коммерческая важность внешнего вида изделий была осознана в нашей стране в полной мере еще в середине прошлого века в связи с усилением конкуренции во внешней торговле с производителями товаров из развитых стран. Следствием этого явилось усиление внимания к художественному конструированию (или дизайну), правовая охрана которого выражается в регистрации промышленных образцов.
По состоянию на 31 декабря 2009 г. в России действовал 33 401 патент на промышленный образец. Охраняемым промышленным образцом признается художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарноремесленного производства, определяющее его внешний вид. При этом промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов. Таким образом, при соответствии существенных признаков внешнего вида изделия легальным требованиям необходимо, чтобы промышленный образец был новым, оригинальным и мог быть изготовлен в производственных условиях.
Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца (п. 2 ст. 1377 ГК), не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. Иными словами, закон устанавливает принцип мировой новизны промышленного образца.
При установлении новизны промышленного образца также учитываются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с п. 2 ст. 1394 ГК, и запатентованные в Российской Федерации промышленные образцы.
Промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия. Оценивая обусловленность существенных признаков промышленного образца творческим характером особенностей изделия, необходимо исходить из субъективной природы категории творчества. Представляется, что, как и в отношении изобретений, творческой следует признавать саму по себе самостоятельную умственную деятельность по созданию промышленного образца. Если не доказано неправомерное заимствование чужого художественно-конструкторского решения изделия, можно презюмировать, что его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей данного изделия.
Следует также особо отметить условия реализации промышленного образца. В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия не только промышленного, но и кустарно-ремесленного производства.
Как и для изобретений, закон устанавливает своеобразную "льготу по новизне" и для промышленных образцов.
Раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, автором промышленного образца, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности промышленного образца стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности промышленного образца, при условии, что заявка на выдачу патента на промышленный образец подана в федеральный орган по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности промышленного образца, имели место, лежит на заявителе.
Как видно из п. 5 ст. 1352 ГК, содержание промышленного образца составляет не техническое, как у изобретения или полезной модели, а художественно-конструкторское решение изделия. Данное решение формирует не конструктивные свойства, а лишь внешний облик изделия: автомобиля, трактора, самолета, станка, телевизора, игрушки, мебели и т.п.
Поэтому не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца:
- – решениям, обусловленным исключительно технической функцией изделия;
- – объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям;
- – объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ. Одновременно промышленный образец как художественно-конструкторское решение существенно отличается также от произведения искусства, поскольку в нем должны органически сочетаться конструктивные и эстетические качества изделия.
Безупречный с эстетической точки зрения внешний вид, скажем, яхты не может быть признан промышленным образцом, если этот вид сконструирован безотносительно к технической сущности данного изделия. Таким образом, художественно-конструкторское решение может быть признано промышленным образцом, если оно обладает художественной и информационной выразительностью, целостностью композиции, рациональностью формы (удовлетворяет конструктивно-технологическим требованиям) и соответствует требованиям эргономики.
Субъектами патентных прав являются авторы изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, патентообладатели, а также другие лица (не авторы), приобретающие по закону или договору некоторые патентные права.
Автором любого результата интеллектуальной, т.е. умственной, деятельности признается только гражданин. Это в равной мере относится и к таким результатам, как изобретение, полезная модель или промышленный образец. Непременным условием признания гражданина автором является творческий характер труда по созданию указанных результатов. При этом лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное.
Не признаются авторами физические лица, не внесшие личного творческого вклада в создание объекта патентного права, оказавшие автору (авторам) только техническую, организационную или материальную помощь либо только способствовавшие оформлению прав на него и его использованию. Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно.
Категория "творчество" как субъективное понятие неоднозначно трактуется в юридической литературе. Так, еще в самом начале прошлого века (1902–1903 гг.) профессор А. А. Пиленко справедливо отмечал, что на практике "различение простых конструкций и творческих изобретений не всегда является делом легким".
Однако некоторые из предлагавшихся им определений изобретения и критериев изобретательского творчества сами нуждаются в дополнительном пояснении. Таково, например, определение изобретения как результата "тех необъяснимых и ближе неопределимых порывов мысли, которые мы называем творчеством и перед которыми мы останавливаемся всегда с уважением, а иногда – с благоговением".
Показателем творчества признается "острота ума": "раз констатирована наличность “остроты ума (творчество)”, изобретатель имеет право на патент", и раз создание усовершенствования "потребовало квалифицированной умственной работы – наличность изобретения не может быть отрицаема". Нетрудно, однако, заметить, что без уточнения степени "порывов мысли", "остроты ума" и "квалифицированности" умственной работы осуществлять объективную экспертизу заявок и выдачу патентов на изобретения невозможно.
Позднее В. Я. Ионас трактовал творчество (применительно к авторскому праву) как продуктивную деятельность, в отличие от репродуктивной (не творческой), выражающейся в воспроизводстве готовых мыслей или образов по правилам формальной логики или иным известным правилам. На сходной позиции стоит также А. П. Сергеев.
Представляется, что на практике критерий творчества с полным основанием сводится к установлению факта самостоятельного создания изобретения или другого результата умственного труда. Иначе говоря, творческой признается любая умственная деятельность, и результат этой деятельности становится объектом либо авторского права (если он выражен в какой-либо объективной форме), либо патентного права (если на него после прохождения заявочно-экспертной процедуры выдан патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец).
Обоснованность последнего подхода подтверждает содержащаяся в ст. 1347 ГК презумпция авторства заявителя: "Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретения, полезную модель или промышленный образец, считается автором соответствующего результата, если не доказано иное". Другими словами, творческой предполагается любая самостоятельная умственная деятельность, завершившаяся созданием изобретения, полезной модели или промышленного образца.
Граждане, создавшие изобретение, полезную модель или промышленный образец совместным творческим трудом, признаются соавторами. Соавторство традиционно обосновывается фактом создания данных объектов совместным творческим трудом нескольких граждан.
Кроме высказанного понимания творческой деятельности как самостоятельной умственной деятельности, необходимо пояснить специфические методы доказывания факта совместности подобной деятельности нескольких физических лиц как соавторов.
В патентно-правовой практике давно признано, что соавторами изобретения либо полезной модели признаются лишь те граждане, чей труд нашел отражение в формуле соответствующего результата, т.е. в его кратком описании по правилам формальной логики. Точно так же соавторами промышленного образца могут признаваться только граждане, результаты самостоятельного умственного труда которых нашли отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков данного промышленного образца.
В качестве общего правила ст. 1348 ГК закрепляет право каждого из соавторов использовать охраняемое изобретение, полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению. Однако соглашением между ними может быть предусмотрено иное, прежде всего использование объекта прав всеми соавторами, в частности в совместной предпринимательской деятельности.
Использование объектов интеллектуальной собственности и распоряжение исключительным правом на них зачастую осуществляется в рамках предпринимательской деятельности (т.е. в целях получения прибыли) или в иной приносящей доход деятельности. Поэтому ст. 1348 ГК устанавливает общие правила данных отношений путем отсылки к правилам п. 3 ст. 1229, касающимся отношений соавторов, связанных как с распределением доходов от использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, так и с распоряжением исключительным правом на них.
Что касается распоряжения правом на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, то оно может осуществляться соавторами только совместно. Иной подход после выдачи патента мог бы повлечь судебные споры об авторстве.
Установление права каждого из соавторов самостоятельно принимать меры по защите своих прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец продиктовано двумя обстоятельствами: с одной стороны, общим принципом п. 1 ст. 9 ГК о праве граждан по своему усмотрению осуществлять принадлежащие им гражданские права, а следовательно, и защищать их от нарушителей, а с другой – реальными жизненными условиями, когда нередко затруднительно, а порой просто невозможно оперативно собрать всех соавторов в целях принятия совместных правозащитных действий.
Авторами (соавторами) изобретений и других объектов патентных прав признаются граждане Российской Федерации и иностранцы. Возможность граждан Российской Федерации иметь права автора объекта патентных прав является элементом содержания их правоспособности. Закон не ограничивает возникновение субъективного права авторства и других патентных прав достижением определенного возраста. От возраста зависит лишь возможность самостоятельного осуществления патентных прав. Так, несовершеннолетние вправе самостоятельно, т.е. без согласия своих законных представителей, осуществлять свои патентные права лишь по достижении 14 лет. Иностранные физические и юридические лица пользуются правами, предусмотренными законом, наравне с физическими и юридическими лицами РФ в силу международных договоров РФ или на основе принципа взаимности.
К числу субъектов патентных прав, не являющихся авторами, относятся физические и юридические лица, приобретающие патентные права на основе закона или договора. Это прежде всего правопреемники авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов и их работодатели. К данной группе принадлежит и государство.
В качестве правопреемников отечественных авторов внутри страны могут выступать, в частности, граждане, наследующие право на подачу заявки, получение патента, а также основанное на патенте исключительное право. Эти граждане являются субъектами наследственного права. В качестве субъектов патентного права они выступают лишь при наследовании исключительного права на объект промышленной собственности, основанного на действующем патенте.
В отношениях правопреемства могут участвовать и отечественные юридические лица, приобретающие и отчуждающие право на использование объектов промышленной собственности. В этом качестве они являются субъектами патентных прав.
В роли правопреемников иностранных авторов могут выступать физические и юридические лица. В круг оснований правопреемства входят как наследование, так и уступка прав на подачу заявки, либо на получение патента, либо на использование объекта, охраняемого патентом.
Введение. 4
1. Понятие интеллектуальной собственности и патентного права. 6
2. Объекты патентного права. 12
2.1. Изобретение как объект патентного права. 12
Полезная модель как объект патентного права. 16
2.3. Промышленный образец как объект патентного права. 18
3. Субъекты патентного права. 20
3.2. Патентообладатели. 21
3.3. Иные субъекты патентного права. 23
Понятие "интеллектуальная собственность" является обобщающим по отношению к таким используемым в законодательстве и юридической литературе понятиям, как "литературная и художественная собственность" и "промышленная собственность". Последние обозначают соответственно авторское право, действие которого распространяется также на результаты научного творчества (научная собственность), и патентное право вместе с примыкающим к нему законодательством об охране средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг).
Отношения, связанные с охраной и использованием объектов интеллектуальной собственности, входят в предмет регулирования российского гражданского права (ст. 2 ГК РФ). Нормы Гражданского Кодекса и, прежде всего, те из них, которые будут сосредоточены в третьей части Кодекса, вместе с правилами, содержащимися в специальных законах, посвященных охране исключительных прав на отдельные результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним объекты, образуют в своей совокупности особую подотрасль российского гражданского права. Указанная подотрасль вполне может именоваться правом интеллектуальной собственности, что будет означать систему правовых норм о личных и имущественных правах на все те результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним объекты, которые признаются и охраняются законом. С учетом общности ряда объектов интеллектуальной собственности и сложившейся в рассматриваемой области системы источников права указанную подотрасль российского гражданского права можно подразделить на четыре относительно самостоятельных института: институт авторского права и смежных прав, институт патентного права, институт средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг) и последний: институт охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. Несмотря на такую взаимосвязь и наличие целого ряда общих моментов, каждый из этих институтов имеет присущие лишь ему черты, задачи, а иногда и принципы, которые находят отражение в закрепленных ими нормах .
Патентное право является вторым правовым институтом после института авторского права, входящим в систему подотрасли "право интеллектуальной собственности". Оно регулирует имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
Сам термин "патентное право" лишь совсем недавно был возвращен в российское законодательство. В течение длительного времени в России, как и во всем бывшем Советском Союзе, изобретения и другие технические новшества охранялись в основном не патентами, а авторскими свидетельствами. Последние не предоставляли их обладателям исключительного права на использование созданных разработок, а лишь гарантировали им личные права и право на получение вознаграждения от пользователей. Поэтому совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникавшие в рассматриваемой области, именовались не патентным, а изобретательским правом. В настоящее время в связи с восстановлением в России общепринятой системы охраны технических новшеств можно вновь с полным основанием говорить о российском патентном праве.
Как и авторское право, патентное право имеет дело с охраной и использованием нематериальных благ, являющихся продуктами интеллектуального творчества. Изобретения полезные модели, промышленные образцы, как и произведения науки, литературы и искусства, охраняемые авторским правом, представляют собой результаты мыслительной деятельности, идеальные решения тех или иных технических или художественно-конструкторских задач. Лишь в последствии, в ходе их внедрения, они воплощаются в конкретные устройства, механизмы, процессы, вещества и т.п. Наряду со сходством сравниваемые объекты имеют и существенные различия между собой. Если в произведениях науки, литературы и искусства основная ценность и предмет правовой охраны – их художественная форма и язык, которые отражают их оригинальность, то в объектах патентного права ценность представляет, прежде всего, само содержание тех решений, которые придуманы изобретателями. Именно они и становятся предметом охраны патентного права. В отличие от формы авторского произведения, которая фактически неповторима и может быть лишь заимствована, решение в виде устройства, способа, вещества, штамма или внешнего вида изделия может быть разработано другими лицами совершенно независимо от первого его создателя. В этой связи охрана технических или художественно-конструкторских решений, являющаяся основной функцией патентного права, строится на несколько иных началах и принципах, чем те, которые применяются в сфере авторского права.
В качестве принципов российского патентного права, то есть отправных идей, которые пронизывают всю систему патентно-правовых норм и служат исходной базой для её дальнейшего развития и разрешения прямо не урегулированных законом ситуаций, могут быть названы следующие положения. Прежде всего, важнейшим отправным началом патентного права является признание за патентообладателем исключительного права на использование запатентованного объекта. Это положение, будучи краеугольным камнем патентной системы, означает, что только патентообладатель может изготавливать, применять, ввозить, продавать и иным образом вводить в хозяйственный оборот запатентованную разработку. Напротив, все другие лица должны воздерживаться от её использования, не санкционированного патентообладателем. Таким образом, патентообладателю принадлежит на разработку абсолютное право, а на всех других лицах лежит пассивная обязанность воздерживаться от нарушения прав патентообладателя. Любое не санкционированное договором или законом вторжение в исключительную сферу патентообладателя должно пресекаться, а нарушитель - подвергаться предусмотренным законом санкциям .
Признание и всемерная охрана патентной монополии не исключает, однако, выполнения патентным правом и функции защиты общественных интересов. Более того, соблюдение разумного баланса интересов патентообладателя, с одной стороны, и интересов общества, с другой, вполне может рассматриваться в качестве второго исходного начала (принципа) патентного права. Одним из конкретных его проявлений служит ограничение действия патента определенным сроком, после истечения которого разработка поступает во всеобщее пользование. Кроме того, условием предоставления патентно-правовой охраны той или иной разработке является внесение разработчиком действительного вклада в уровень техники и тем самым приращение знаний. В этих целях проводится проверка заявляемых решений, а также создание условий для ознакомления любых заинтересованных лиц с новейшими разработками. Наконец, в общественных интересах закон устанавливает случаи так называемого свободного использования запатентованных разработок. Разовое изготовление лекарств в аптеках по рецептам врача, проведение научного эксперимента и т.д. – эти и некоторые другие изъятия из сферы патентной монополии, продиктованные социальными потребностями, выражают взвешенный баланс интересов патентообладателя и общества.
Следующим принципом патентного права является предоставление охраны лишь тем разработкам, которые в официальном порядке признаны патентоспособными изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами. Для получения охраны заинтересованное управомоченное лицо должно оформить и подать в Патентное ведомство РФ особую заявку, которая рассматривается последним с соблюдением определенной процедуры и в случае соответствия заявленного объекта требованиям закона удовлетворяется. Если заявка на выдачу патента в Патентное ведомство РФ не подавалась, то разработка, которая объективно отвечает всем критериям патентоспособности, объектом охраны со стороны патентного права не становится. В этом состоит еще одно существенное различие между патентным и авторским правом.
Наконец, в качестве принципа патентного права может рассматриваться положение, согласно которому законом признаются и охраняются права и интересы не только патентообладателей, но и действительных создателей изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. Данный принцип находит отражение во многих нормах патентного права. Прежде всего, именно действительным разработчикам предоставляется возможность получить патент и стать патентообладателем. Если в соответствии с законом право на получение патента имеет иное лицо, например работодатель, закон гарантирует получение разработчиками вознаграждения, соразмерного выгоде, которая получена или могла бы быть получена работодателем при надлежащем использовании разработки. При подаче заявки на выдачу патента лицом, которое не является разработчиком, это лицо должно представить доказательства, подтверждающие его право на подачу заявки. За разработчиками во всех случаях признаются личные неимущественные права на созданный ими объект, которые являются бессрочными и непередаваемыми.
2. Объекты патентного права
2.1. Изобретение как объект патентного права
Патентный закон РФ не содержит определения понятия изобретения, лишь указывает на условия его патентоспособности: изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо (п. 1 ст. 4 Патентного закона РФ от 23.09.1992 № 3517-1).
Отечественная наука, равно как и действовавшее ранее законодательство, традиционно рассматривала изобретение в качестве технического решения задачи. В этот родовой признак изобретения вкладывался двоякий смысл. С одной стороны, изобретательское предложение должно было не просто, ставить ту или иную задачу, а указывать конкретные пути и средства ее решения. С другой стороны, требовалось, чтобы решение задачи было техническим, а не каким-либо иным, в частности организационным или экономическим. При этом акцент делался не на самой задаче, а на сущности ее решения. Иными словами, с помощью изобретения могла решаться любая практическая задача в области техники, сельского хозяйства, культуры, образования и т. д., но исключительно техническими средствами.
Признаваемые законом виды технических решений раскрывались через понятие "объект изобретения". К числу объектов изобретений относились устройства, способы, вещества, а также предложения по Применению уже известных устройств, способов и веществ по новому назначению. Таким образом, изобретением как техническим решением задачи могло быть признано лишь конкретное работоспособное решение, предложенное в виде устройства, способа, вещества или предложения по использованию этих объектов по новому назначению. Обращаясь к Патентному закону РФ, легко заметить, что хотя сам термин "техническое решение задачи" в Законе и не употребляется, конкретные требования, предъявляемые к изобретениям в соответствии с этим критерием, в Законе присутствуют. Патентный закон РФ, как и прежнее законодательство, прямо указывает на возможные объекты изобретений, лишь расширяя их круг за счет штаммов-микроорганизмов, культур клеток растений и животных (п. 2 ст. 4). Все они могут быть отнесены к техническим решениям в соответствии с энциклопедическим определением, техники как совокупности средств человеческой деятельности, созданных для осуществления процессов производства и обслуживания непроизводственных процессов общества. Напротив, объединяющим признаком объектов, не признаваемых патентоспособными изобретениями, перечень которых содержится к п. 3 ст. 4 Патентного закона РФ, является их нетехнический характер.
Любое решение задачи, заявляемое в качестве изобретения должно подпадать под один из названных в законе объектов, то есть быть устройством, способом, веществом, штаммом либо предложением по использованию указанных объектов по новому назначению. К устройствам относятся конструкции и изделия. Под устройством понимается система расположенных в пространстве элементов определенным образом взаимодействующих друг с другом. Для характеристики устройств используются конструктивные средства наличие конкретных элементов наличие связи между элементами, их взаимное расположение, формы выполнения элементов, Материал, из которого они выполняются, и т.п.
К устройствам как объектам изобретений относятся машины, приборы, механизмы, инструменты, оборудование и т. п. По сравнению с другими видами технических решений изобретения-устройства обеспечивают наиболее действенный контроль за их фактическим использованием, что и определяет их относительную распространенность. К способам относятся процессы выполнения действий над материальными объектами с помощью материальных же объектов. Способ – это совокупность приемов, выполняемых в определенной последовательностью соблюдением определенных правил. Для характеристики способов используются технологические средства – наличие определенной совокупности действий, порядок их выполнения (последовательно, одновременно, в различных режимах), условия осуществления действий и т. п.
Изобретения-способы подразделяются на:
а) способы, направленные изготовление продуктов,
б) способы, направленные на изменение состояния предметов материального мира без получения конкретных продуктов (транспортировка, обработка и т. д.
в) способы, в результате применения которых определяется состояние предметов материального мира контроль, измерение диагностикам т.п.). Специфика изобретений-способов, направленных на изготовление продуктов, заключается в том, что действие патента, выданного на такой способ, распространяется и на продукт, изготовленный непосредственно этим способом (так называемая охрана способа через продукт).
Вещество как самостоятельный вид изобретения представляет собой искусственно созданное материальное образование, являющееся совокупностью взаимосвязанных элементов. Изобретения-вещества подразделяются на: 1) индивидуальные химические соединения, к которым также условно отнесены высокомолекулярные соединения и объекты генной инженерии; 2) композиции (составы смеси, сплавы, керамика и т. д.); 3) продукты ядерных превращений (например, новые изотопы).
Штамм микроорганизма, культуры клеток растений или животных означает совокупность клеток, имеющих общее происхождение и характеризующихся одинаковыми устойчивыми признаками. Штаммы составляют основу биотехнологии и применяются в лечебных, профилактических целях, в качестве стимуляторов роста и т. д. Создание штаммов предполагает отыскание нужной среды для микроорганизмов, оптимального температурного режима, выявление средств, способствующих их росту и сохранению, и т. п. К штаммам относятся индивидуальные штаммы (например, штаммы традиционных микроорганизмов – бактерии, микроскопические грибы, дрожжи и т.д.) и консорциумы микроорганизмов.
Наконец, применение ранее известных устройств, способов, веществ, штаммов по новому назначению состоит в том, что известное техническое средство предлагается использовать с иной целью для решения задачи, которая не имелась в виду ни автором, ни другими специалистами, когда впервые стали применять данные устройства, способ, вещество или штамм. Иными словами, сущность так называемых изобретений на применение заключается в установлении новых свойств уже известных объектов и определении новых областей их использования. К применению по новому назначению приравнивается первое применение известных веществ (природных и искусственно полученных) для Удовлетворения общественной потребности.
Наряду с объектами изобретений Патентный закон РФ указывает на те творческие результаты, которые не признаются изобретениями ввиду их нетехнического характера? К ним, в частности, относятся, научные теории и математические методы; условные обозначения, расписания, правила; методы выполнения умственных операций; алгоритмы и программы для вычислительных машин; проекты и схемы планировки сооружений, зданий" территорий; решения, касающиеся только внешнего вида изделий направленные на удовлетворение эстетических потребностей; топологии интегральных микросхем; сорта растений и породы животных и др. Большинство названных достижений охраняется правом, но как изобретения, а в качестве иных объектов интеллектуальной собственности, подпадая под действие либо норм авторского права (например, программы для вычислительных машин, проекты зданий и сооружений) либо норм иных правовых институтов (например, топологии интегральных микросхем, новые сорта растений и породы животных).
Таким образом, в соответствии с действующим законодательством изобретением считается всякий достигнутый человеком творческий результат, сущность которого состоит в нахождении конкретных технических средств решения задачи, возникшей в сфере практической деятельности.
Полезная модель как объект патентного права
В качестве полезной модели охраняются новые и промышленно применимые решения, относящиеся к конструктивному выполнению средств производства и предметов потребления, а также их составных частей (п. 1 ст. 5 Патентного закона РФ) .
Понятием "полезная модель" обычно охватываются такие технические новшества, которые по своим внешним признакам очень напоминают патентоспособные изобретения, однако являются менее значительными с точки зрения их вклада в уровень техники. Законодательство тех стран, которые предоставляют особую охрану подобным объектам, устанавливает, как правило, более упрощенный порядок выдачи на них охранных документов (иногда именуемых малыми патентами), сокращенный срок их действия, менее значительные пошлины и т. п.
Что касается круга охраняемых в качестве полезной модели объектов, то в мировой практике наметились два подхода. В одних странах, в частности в Японии, понятие "полезная модель" толкуется расширительно и охватывает собой практически тот же перечень объектов, которые могут быть признаны изобретениями, то есть устройства, способы, вещества и т. п. В других странах, в частности в ФРГ, понятием полезная модель" охватываются лишь объекты, имеющие пространственную структуру, то есть устройства.
Патентный закон РФ, как видно из содержащегося в нем определения, исходит из понятия полезной модели то есть ею признается только решение? включающееся в пространственном расположении материальных объектов В качестве полезной модели не охраняются решения, относящиеся к способам, веществам или штаммам. Как и изобретение, полезная модель является техническим решением задачи. Их основное различие заключается в двух моментах.
Во-первых, в качестве полезной модели охраняются не любые технические решения, а лишь те, которые относятся к типу устройств, то есть к конструктивному выполнению средств производства и предметов потребления.
Во-вторых к полезной модели не предъявляется требование изобретательского уровня. Это, однако, не означает, что полезной моделью может быть признано очевидное для любого специалиста решение задачи. Полезная модель, как и изобретение и другие объекты интеллектуальной собственности, должна быть результатом самостоятельного изобретательского творчества. Но степень творчества может быть меньшей, чем это требуется для признания решения изобретением. Кроме того, наличие изобретательского творчества не проверяется при выдаче охранного документа на полезную модель. Для признания решения полезной моделью оно должно обладать новизной промышленной применимостью.
Полезная модель признается новой, если совокупность ее существенных признаков неизвестна из уровня техники, то есть совокупности общедоступных в мире сведений. Однако, в отличие от изобретений, в состав уровня техники при исследовании новизны полезной модели не включаются сведения об открытом применении за пределами России средств, тождественных заявленной полезной модели.
Во всем остальном (требование общедоступности сведений, определение новизны на дату приоритета, льгота по новизне, предоставляемая заявителю, и т. д.) признак новизны полезной модели совпадает с новизной изобретения. Критерий промышленной применимости по отношению к полезной модели имеет точно такое же значение, что и по отношению к изобретению. Он свидетельствует о том, что заявленное решение является осуществимым и заявителем разработаны и отражены в заявке конкретные средства, достаточные для воплощения его в жизнь.
2.3. Промышленный образец как объект патентного права
Промышленным образцом является художественно конструкторское решение изделия определяющее его внешний вид (п. 1 ст. 6 Патентного закона РФ). Как и изобретение, промышленный образец представляет собой нематериальное благо, результат умственной деятельности, который может быть воплощен в конкретных материальных объектах. Однако, если изобретение является техническим решением задачи, то промышленным образцом признается решение внешнего вида изделия, то есть дизайнерское решение задачи.
Родовой признак промышленного образца – дизайнерское решение – означает, во-первых, что в решении содержатся указания на конкретные средства и пути реализации творческого замысла дизайнера. Если задача лишь поставлена, но фактически не решена, промышленный образец как самостоятельный объект еще не создан.
Во-вторых, задача, решаемая с помощью промышленного образца, состоит в определении внешнего вида изделия. Под изделиями в данном случае понимаются самые разнообразные предметы, предназначенные для удовлетворения человеческих потребностей, которые могут восприниматься визуально и способны относительно сохранять свой внешний вид. Внешний вид изделия может включать различные признаки, но в конечном счете он определяется выразительностью и взаимным расположением основных композиционных элементов, формой и цветовым исполнением.
В-третьих, решение внешнего вида изделия должны носить художественно-конструкторский характер. Иными словами, во внешнем виде изделия должны сочетаться художественные и конструкторские элементы. Использование одних лишь художественных средств, например изменение цвета изделия, равно как и одних конструкторских средств, например изменение размера изделия, для промышленного образца недостаточно. Художественные и конструкторские элементы должны гармонично сочетаться и взаимно дополнять друг друга .
Промышленным образцом могут быть целое единичное изделие, его часть, комплект (набор) изделий и варианты изделия. Изделие как объект промышленного образца может быть, в свою очередь, объемным (модель), плоскостным (рисунок) или составлять их сочетание. Объемные промышленные объекты представляют собой композицию, в основе которой лежит объемно-пространственная структура, например художественно-конкретное решение, определяющее внешний вид станка, машины, обуви и т. п. Плоскостные промышленные объекты характеризуются линейно-графическим соотношением элементов и фактически не обладают объемом, например внешний вид ковра, платка, ткани, обоев и т. п. Комбинированные промышленные образцы сочетают в себе элементы, свойственные объемным и плоскостным промышленным образцам, например внешний вид информационного табло, циферблата часов и т. п.
Часть изделия может быть заявлена в качестве промышленного образца в том случае, если она предназначена для унифицированного применения, то есть может быть использована с целым рядом изделий, а также обладает самостоятельной функцией и завершенной композицией.
3. Субъекты патентного права
3.1. Авторы
В отношениях, связанных с созданием, регистрацией и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, участвует большое число субъектов, представленных как гражданами, так и юридическими лицами. К их числу относятся создатели творческих решений, патентообладатели, их правопреемники, Патентное ведомство РФ, патентные поверенные и некоторые другие лица.
Одной из центральных фигур являются авторы технических или художественно-конструкторских решений. В соответствии со ст. 7 Патентного закона Российской Федерации автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается физическое лицо, творческим трудом которого они созданы .
Для признания лица автором соответствующего решения не имеет значения ни его возраст, ни состояние дееспособности. За малолетних и недееспособных авторов принадлежащие им права осуществляют их родители или опекуны. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет не только приобретают, но и осуществляют права, вытекающие из факта создания разработки, самостоятельно (ст. 26 ГК).
Наряду с российскими гражданами авторскими правами на изобретение, промышленные модели и промышленные образцы пользуются иностранцы и лица без гражданства. Если соответствующая разработка сделана указанными лицами на территории Российской Федерации, охрана предоставляется во всех случаях; если же данный факт имел место за границей, охрана обеспечивается на основании международного договора или принципа взаимности.
Если в создании объекта промышленной собственности участвовало несколько физических лиц, все они считаются его соавторами. Как свидетельствует статистика, удельный вес объектов, созданных совместным творческим трудом двух и более лиц, постоянно возрастает и к настоящему времени достиг общего числа всех разработок.
Совместная творческая деятельность, приводящая к соавторству, обычно осуществляется на основе предварительного соглашения всех участников творческого процесса об объединении усилий для решения конкретной задачи. Однако, в отличие от авторского права, в патентном праве такое предварительное соглашение о совместной работе не является обязательным. Для возникновения соавторства достаточно самого объективного факта, что изобретение, полезная модель или промышленный образец созданы творческими усилиями нескольких лиц.
Порядок пользования правами, принадлежащими соавторам, определяется соглашением между ними. В частности, соавторы сами определяют форму своего участия в изобретательских отношениях. Они могут выступать сообща, могут наделить соответствующими полномочиями кого-либо из соавторов, могут поручить ведение своих дел патентному поверенному и т.п. От усмотрения самих авторов зависит и распределение долей в принадлежащих им правах на совместно созданный объект промышленной собственности.
3.2. Патентообладатели
Патентообладателем является лицо, владеющее патентом на объект промышленной собственности и вытекающими из патента исключительными правами на его использование. Им могут стать автор разработки, его наследники, работодатель или иные лица.
Изначально правом на получение патента на свое имя обладает автор разработки, если только законом не установлено иное. Данное право основывается на самом факте создания патентоспособного решения и является одним из основополагающих прав автора .
Однако фигуры автора и патентообладателя совпадают далеко не всегда. Напротив, как показывают статистические данные, в роли патентообладателей значительно чаще выступают не создатели разработок, а иные лица. К ним относятся наследники, а также другие правопреемники, к которым соответствующие права авторов перешли на законных основаниях.
Так, Патентный закон Российской Федерации предоставляет автору возможность уступить принадлежащее ему право на получение патента любому физическому или юридическому лицу. Данная возможность может быть реализована автором путем простого указания в заявке на выдачу патента имени будущего патентообладателя.
Разумеется, если в качестве патентообладателя указывается другое лицо, оно должно дать согласие на получение патента на свое имя. Обычно такая переуступка права на получение патента осуществляется на основе специального договора между автором и будущим патентообладателем.
Кроме того, в соответствии со п. 3 ст. 13 Патентного закона Российской Федерации заявитель, являющийся автором изобретения (но не полезной модели или промышленного образца), может при подаче заявки приложить к ней заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется уступить патент любому желающему. Такое заявление публикуется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности для всеобщего сведения, а заявитель освобождается от уплаты причитающихся с него пошлин. Приобрести патент на условиях, соответствующих сложившейся практике, вправе любой гражданин Российской Федерации или российское юридическое лицо, которые первыми изъявят такое желание. Наконец, автор разработки, первоначально получивший патент на свое имя, может в любой момент уступить его другому лицу.
3.3. Иные субъекты патентного права
Наследники . В случае смерти автора разработки или владельца патента субъектами патентного права становятся их наследники. Наследование изобретательских и патентных прав осуществляется в общем порядке и происходит как по закону, так и по завещанию. Однако при наследовании авторских прав к наследникам переходят не все права автора соответствующей разработки, а лишь те, которые обеспечивают имущественные интересы наследников. К ним относятся права на подачу заявки, на выдачу патента и на получение вознаграждения или компенсации, если патент вправе получить работодатель умершего автора. Личные неимущественные права создателя разработки, в частности право авторства и право на авторское имя, по наследству не переходят и погашаются смертью автора. Это, конечно, не означает, что авторство и другие личные неимущественные права умершего изобретателя не охраняются после его смерти. Напротив, они охраняются бессрочно, но уже не в качестве субъективных прав, а в качестве общественно значимого интереса и защищаются в случае их нарушения по иску прокурора или общественной организации, объединяющей изобретателей .
Оформление наследственных прав в рассматриваемой области имеет некоторые особенности по сравнению с общим порядком. Обычно наследники в подтверждение своего права представляют свидетельство о праве на наследство, выдаваемое нотариусом. Однако до вынесения решения о выдаче патента нотариус не вправе выдать свидетельство о праве на его наследование.
При переходе по наследству уже выданного патента наследники обязаны получить у нотариуса специальное свидетельство о праве наследования патента, в котором также должно быть указано, кто и в какой доле наследует вытекающие из патента права.
Если наследниками патента являются одновременно несколько лиц, то все вопросы, связанные с использованием патентных прав, решаются по их взаимному согласию. При отсутствии согласия каждый из них может использовать объект промышленной собственности по своему усмотрению, но не в праве без согласия остальных патентообладателей предоставлять лицензии или уступать патент другому лицу.
Патентные поверенные. Ведение дел о выдаче патентов и решений иных патентно-правовых вопросов требует специальных знаний как в соответствующей области науки и техники, так и в сфере патентного права. В силу этого Патентный закон Российской Федерации предоставляет изобретателям и их правопреемникам право не только лично выступать в патентных отношениях, но и пользоваться услугами других лиц. Такими субъектами выступают, прежде всего, патентные поверенные, которыми признаются лица, получившие специальное образование, имеющие опыт работы в области охраны промышленной собственности и выдержавшие специальный экзамен (аттестацию) на звание патентного поверенного.
В качестве патентного поверенного может быть аттестован и зарегистрирован гражданин Российской Федерации, который: имеет постоянное место жительства в Российской Федерации, высшее образование и не менее чем четырехлетний опыт практической работы в области охраны промышленной собственности или профессионального юридического представительства; обладает знанием законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации, международных договоров, необходимым для осуществления деятельности по защите прав на объекты промышленной собственности, в объеме, определяемом Патентным ведомством Российской Федерации, и соответствующими навыками их практического применения, подтвержденными результатами квалификационного экзамена.
Все патентные поверенные подлежат обязательной регистрации, сведения о них вносятся в единый государственный реестр и им выдается специальное свидетельство на право осуществления профессиональной деятельности.
Взаимоотношения с клиентами строятся на договорных началах, а именно на основе договора поручения и выданной клиентом доверенности. Оплата услуг производится в размере, определенном соглашением сторон .
Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов и Федеральный фонд изобретений России . Изобретатели, как и все граждане России, имеют право объединяться в союзы, общества, ассоциации и иные общественные организации в целях защиты своих прав и законных интересов, удовлетворения профессиональных потребностей своих членов и развития технического творчества. На протяжении многих лет в России действуют различные научно-технические общества как всероссийского, так и регионального характера, активно участвующие в изобретательских отношениях и являющиеся их самостоятельными субъектами. Наиболее известной и мощной организацией такого рода является Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов.
В соответствии с Уставом его основными задачами являются:
Создание организационных, экономических и правовых условий для реализации творческих возможностей членов Общества;
Оказание практической помощи изобретателям в разработке и внедрении их предложений;
Правовая защита прав членов Общества на принадлежащие им объекты промышленной собственности.
Реализуя эти задачи, Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов создает специальные фонды материальной поддержки изобретателей, организует консультации и экспертную помощь, приобретает права на объекты промышленной собственности и реализует их по договорам заинтересованным лицам; оказывает юридическую помощь изобретателям в отстаивании их прав и представлении их интересов в правоохранительных органах и т.д.
Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов образовано по территориально-производственному признаку. Основой Общества являются первичные организации, создаваемые в трудовых коллективах. Все подразделения Общества, имеющие обособленное имущество, являются самостоятельными юридическими лицами.
Для юридической защиты прав и законных интересов изобретателей Всероссийского Общества Изобретателей и Рационализаторов создана
Общественная инспекция по контролю за соблюдением законодательства в области изобретательства. Она рассматривает жалобы и заявления изобретателей и рационализаторов, касающиеся изобретательской деятельности, содействует защите их прав, в том числе путем представительства интересов авторов и организаций в судебных органах.
Новым и достаточно своеобразным субъектом патентных отношений является Федеральный фонд изобретений России. Задачей Фонда является отбор изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, приобретение на них прав патентообладателя на договорной основе и содействие их реализации в интересах государства. Подобная организация создана в России впервые.
Федеральный фонд изобретений России выступает в роли полноправного патентообладателя в отношении тех разработок, права на пользование которых приобретены на договорной основе государством или перешли к последнему по основаниям, указанным в законе, например в результате наследования. Источниками его финансирования являются выручка от продажи лицензий на объекты промышленной собственности, патенты на которые принадлежат Фонду, добровольные взносы предприятий и граждан, а также средства республиканского бюджета РФ и иные поступления .
Патентное ведомство. Важнейшим участником патентных отношений в любой стране выступает Патентное ведомство, обеспечивающее формирование и проведение единой государственной политики в области охраны промышленной собственности. В Российской Федерации функции такого ведомства до недавнего времени выполнялись Российским агентством по патентам и товарным знакам (сокращенно – Роспатент). В настоящее время его место заняла Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Статус данного органа определен постановлением Правительства от 7 апреля 2004 года № 178 "Вопросы Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам". Согласно этому постановлению Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования объектов интеллектуальной собственности, включая патенты и товарные знаки.
Заключение
Итак, интеллектуальная собственность есть совокупность исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также некоторые иные приравненные к ним объекты, в частности средства индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг). Патентное право является одним из четырех институтов данной подотрасли права. Оно регулирует имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Правовое регулирование связанных с этими тремя объектами общественных отношений осуществляется в России единым законодательным актом, а именно Патентным законом РФ.
Патент - это официальный охранный документ, который выдается от имени государства уполномоченным государственным органом.
Закон охраняет права на объекты промышленной собственности (изобретение, полезную модель или промышленный образец), а патент на изобретение, свидетельство на полезную модель или патент на промышленный образец служат для подтверждения этих прав.
В отношениях, связанных с созданием, регистрацией и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, участвует большое число субъектов, представленных как гражданами, так и юридическими лицами.
К их числу относятся создатели творческих решений, патентообладатели, их правопреемники, Патентное ведомство РФ, патентные поверенные, Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов и Федеральный фонд изобретений России, а также некоторые другие лица.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Российская газета. №237. 1993. 25 декабря.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть вторая) От 26.01.1996. № 14-ФЗ // Собрание Законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
3. Патентного закона РФ от 23.09.1992 № 3517-1 // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 42. Ст. 2319.
4. Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. №24-ФЗ "Об информации, информатизации и защите информации" // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 8. Ст. 609.
5. Антимонов Б. С., Флейшиц Е. А. Изобретательское право. М., 1960.
6. Гражданское право: В 2 т. Том 1. Учебник./ Под ред. Е. А. Суханов. - М., 2003.
7. Гражданское право: Учебник. В 3 т. Т. 3 / Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. – М., 2004.
8. Еременко В.И. Ответственность за нарушения в сфере изобретательства. – М., 2000.
9. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Части II. / Под ред. О.Н. Садикова. - М., 2002.
10. Маркова М.Г. Основы гражданского права.– СПб., 2002.
11. Права на результаты интеллектуальной деятельности. Сборник нормативных актов / Сост. В. А. Дозорцев. – М., 1999.
12. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в РФ. – М., 2000.
13. Скрипко В. Охрана прав изобретателей и рационализаторов.– М., 2001.
Сергеев А. П. Патентное право. - М., 1994. С. 45.
Права на результаты интеллектуальной деятельности. Сборник нормативных актов / Сост. В. А. Дозорцев. – М., 1999. С. 564.
Гражданское право: В 2 т. Том 1. Учебник./ Под ред. Е. А. Суханов. - М., 2003. С. 356.



